АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Дипломная работа. Наследственное права

Министерство     образование    и     науки    Республики       Казахстан

 

Казахский  Национальный  Педагогический  Университет имени Абая

 

 

Кафедра   Гражданского   права   и   процесса

 

Дипломная работа

 

Наследственное права

 

 

                                         Алматы 2007

Оглавление

 

Введение ………………………………………………………………..

 

Глава I Наследственное право как правовой институт гражданского права………………… …………………………………….

  • 1.Основные положения о наследовании ……………………….
  • 2.Субъектный состав наследственных

                   правоотношений ………………………………………………

 

Глава II Наследование  имущества

по законодательству РК ……………………………………………..

  • 1.Наследование по завещанию …………………………………
  • 2.Наследование по закону ………………………………………
  • 3.Ответственность наследника по долгам

     наследодателя ………………………………………………….

 

Глава III Особенности приобретения наследства ……………

  • 1.Свидетельство о праве на наследство ……………………….
  • 2.Охрана наследственного имущества………………………….
  • 3.Государственная пошлина ……………………………………

 

Заключение ………………………………………………………..

Литература ………………………………………………………………

Приложения …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное, а значит, и мое» теряется в нынешней ситуации. Появление частной собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое отношения к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.

Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, отношения к религии, места жительства, убеждений, а также другим обстоятельствам. В п. 2 ст. 26 Конституции РК прямо указано «Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом»

Большинству хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Что бы по  возможности избежать  подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права.

Наследственное право – это самостоятельное подразделение отрасли гражданского права, которое включает совокупность правовых норм, устанавливающих  порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования. Право наследования самым тесным образом связано с правом личной собственности. Предметом наследования является совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. Поэтому законодатель говоря о наследстве, часто употребляет термин «имущество», либо такое выражение как «наследственное имущество». Права наследодателя составляют актив наследства обязанности его – пассив. В случаях, указанных в законе, в порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права наследодателя.  Поэтому правильнее здесь нужно говорить о «наследственной массе», а не о «наследственном имуществе», т.к. вольно или невольно сужается круг объектов наследственного права.

Наследоваться по Казахстанскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования. Таким образом, права наследодателя на имущество должны быть безусловно подтверждены.

Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что проводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотя бы имел своим правопреемником после смерти.

Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретает форму «юридически оформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула выведенная еще в римском праве «воля умершего — закон».

Имущественные интересы, похоже все чаще становится для нас важнее родственных уз. Вообще, всегда ли надо писать завещание? Если в семье нормальные отношения и есть наследники по закону, вовсе не обязательно прибегать к этому нотариальному действию. Наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если нет наследников ни по завещанию, ни по закону либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, то наследство признается выморочным и является достоянием государства.

Основная цель настоящей работы – рассмотреть общие положения о наследовании, разобраться в наследовании по закону и завещанию, раскрыть особенности приобретения наследства.

Для этого ставятся задачи:

  1. изучение действующего законодательства  РК, связанного с правом наследования;
  2. рассмотрение порядка наследования имущества;
  3. отметить правила оформления права на наследство;
  4. анализ судебной практики по делам о наследовании;
  5. выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями, постановка вопросов, оставленных законодателем без надлежащего внимания.

Вопросы наследственного права регулируются многими нормативными актами: Конституцией РК, гражданским кодексом РК, различными инструкциями и постановлениями.

Связь наследственного права с нормами Конституции проследить очень легко, так как право наследования тесно связано с правом личной собственности, которая охраняется государством, то есть Конституцией РК. Таким образом, можно говорить  о том, что нормы высшего законодательного акта Казахстана является непосредственно гарантией реализации каждым гражданином РК своих прав в сфере наследственных правоотношений и право наследования гарантируется законом (ст. 26).

До    принятия   ГК   РК   вопросы наследственного права регулировал

ГК Каз.ССР. С появлением новых форм собственности, различных хозяйственных  обществ и товариществ образовался целый ряд проблем связанный с наследованием. В связи с этим был принят ГК РК, где посвящена целая глава наследованию, является вторым важнейшим источником  наследственного права. Также регламентируют права наследования нормы семейного законодательства, о нотариате и других отраслей законодательства, а также различных инструкций и постановлений. Возникающие в практике применения норм наследственного права  коллизионные  вопросы проходят рассмотрение в Верховном суде РК и отражаются в издаваемых им постановлениях. 

Таким образом, нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права, достаточно обширна, но порой является достаточно устаревшей по отношению к сегодняшнему дню. Мы все еще живем в переходном периоде, когда принимается много законодательных актов, связанные с новой рыночной экономикой и структурой возникающих  в ней правоотношений, но, к сожалению действующая глава ГК РК «Наследственное право» далеко не всегда позволяет эти правоотношения регулировать, в связи с недоработанностью  и неясностью некоторых его положений.

В настоящей работе будут раскрыты  не только общие положения о наследовании, но и отмечены некоторые преимущества и недостатки законодательства о наследовании.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА I. – Наследственное право как правовой институт

гражданского права

 

             Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочия распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

         Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно, было, есть и будет производным по отношению к общему массиву правовых норм, регламентирующих собственность граждан. А поскольку у нас в стране все более зримо осуществляется процесс совершенствования распределительных  отношений, с неизбежностью сохраняется и значения  института наследования. И сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и, получив наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

            Наследственное право, несомненно, нуждается в совершенствовании. При чем много могут дать изменения в косвенном регулировании наследования, в частности совершенствования налоговой политики. Решая эти проблемы, необходимо принимать во внимание, что развития наследственного права, справедливое наследственное регулирование – один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного  механизма. Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало быть само существование и дальнейшее развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к производительному труду.

Итак, наследственное право представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственным не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования,  то есть при жизни наследодателя, например отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношении, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сферы влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.

Чтобы не понимать под наследственные права, бесспорно одно: речь идет о таком крупном подразделении гражданского права, которому должны быть присуще   только ему собственные принципы.

Более того, наличие таких принципов служит своего рода лакмусовой бумажкой, позволяющей утверждать, есть достаточные основания для вычленения данной совокупности данных правовых норм в качестве относительно самостоятельного подразделения отрасли права. Если их нет, то они могут быть раскассированы по иным структурным подразделениям соответствующей отрасли права и законодательства.

К принципам  наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены:   

  • принцип универсальности наследственного правопреемства;
  • принцип свободы завещания;
  • принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  • принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  • принципы свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;
  • принципы охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношения по наследованию;
  • принципы охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Принципы универсальности наследственного правопреемства означает, что между волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, то наследник заступает место наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев опять таки, предусмотренных законом (так наследник не завещает наследодателя в обязательствах неразрывно связанных  с личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшие наследодателю права).

Принципы свободы завещания означает,  что наследодатель может, распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им, то есть воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно «давить» на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя,   шантажируя его, угрожая  причинением  вреда ему самому или его близким и т.д.

Принцип свободы завещания  может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом. Действие указанной функции выражается, помимо прочего, в том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, не смотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной далей в наследстве. Таких наследников принято именовать необходимыми наследниками. К ним, как правило, относятся наследники, которых наследодатель при жизни обязан, был алиментировать. При наличии таких наследников принцип свободы завещания   терпит известные ограничения благодаря тому, что начинает действовать другой принцип наследственного права  — принцип  обеспечения прав и интересов необходимых наследников. 

Следующий принцип – это принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действия этого принципа выражается, прежде всего, в том, как определен  круг наследников по закону. Если наследодатель  не освоил завещание или оно признано недействительным или часть, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону. Этим во многом объясняется  и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию.

Наследникам в случае призвания их к наследованию предоставляются свобода выбора, то есть они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желание принять наследство, то считается что они от него отказались. Но при этом воля наследников должна выражаться совершенно  свободно без какого то ни было давления извне.

Завещающие принципы наследственного права носят охранительный характер, при чем один из них является более общим по отношению к другому. Речь пойдет о принципе охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе охраны самого наследства от чьих бы то  ни было противоправных или безнравственных посягательств. Что касается первого принципа, то он по существу является сквозным и пронизывает все отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследственных недостойных наследников, которые производятся, прежде всего, в целях охраны основ правопорядка и нравственности. Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещания, в соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всех юридически обязательных распределений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследников, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц. В числе других физических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказа получателей доверительных, управляющих и т.д. Наконец, второй охранительный принцип в наследственном праве, будучи производным, от первого охранительного принципы, в известной мере имеет и самостоятельное значение. Он воплощаться в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управления им, возмещения связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками  и т.д.

В дальнейшем содержание каждого из принципов наследственного права будет развито и конкретизирована с учетам системы изложения соответствующего материала.

 

  1. Общие положения о наследовании

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.                          

Смерть прекращает лишь те отношения, которую обуславливались личными качествами умершего. Это касается, прежде всего, личных неимущественных прав ее обязанностей. Их, как правила, нельзя отделить от конкретного лица и придать кому – либо другому. Примером могут служить обязанности гражданина по трудовому договору, автора – по издательскому или сценарному договору. Не переходят по наследству и всегда тесно связанные с личностью умершего обязанности алиментного характера, по возмещению вреда,  а также ряд других.

В случае смерти лица наследникам переходят не какие – либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно потому наследование представляет с собой общее, или универсальное правопреемство.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другим без участия третьего субъекта.

Весь комплекс прав и обязанности умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно потому наследник, который приняв какое – то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и не известные ему права умершего.

Наследование осуществляется  по завещанию и (или) по закону. Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два: во — первых,  лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во — вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещание наследодатель. Правда, наследодатель может лишить в завещании права наследования всех наследников по закону и в месте с тем никому ничего не завещав.

Таким образом, не зависимо от того, есть завещание или нет и, если есть, то, каково его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе юридических фактов. И с этой точки зрения, наследование ни по закону, ни по завещанию, — непосредственно из закона никогда не возникает.

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя  переходит к его наследникам в порядке  наследственного правопреемства. При определении границ самого понятия наследство отправными должны служить следующие положения.

Во – первых в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности носителем которых при жизни был  сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству их не приходится. Так, в случае застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь, в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежит. Тоже имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полюсе указан наследник.

Во – вторых далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни способны по самой своей при природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись  с личностью наследодателя, что «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В тоже время авторство наследодателя продолжает существовать, и после его смерти в качестве социально – значимого и охраняемого законом юридического факта.

В – третьих переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших   наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения. Так, полученная инвалидом бесплатно мотоколяска после его смерти подлежит  возврату органам социальной защиты   населения. Исключение сделано для инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц. Бесплатно полученная ими мотоколяска после смерти инвалида остается в собственности семьи. Если мотоколяска не получены инвалидами бесплатно, хотя и приобретены ими на льготных условиях, они наследуются на общих основаниях. Это положение распространяется не только на инвалидов ВОВ, но и на других инвалидов.

В четвертых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на участие в управление делами акционерного общества.

Зададимся теперь вопросом, могут ли переходить по наследству личные имущественные права? Не все личные неимущественные права со смертью их носителя перестают существовать. Допустим, что наследники после смерти наследодателя обнаружили в его архиве готовую к опубликованию рукопись, которая при жизни автора опубликована не было (например, по цензурным соображениям). Наследники передают рукопись для опубликования  издательству. Какие права при этом они осуществляют: только ли имущественные или также и личные неимущественные? Даже если следовать крайнему не удачному разграничению личных неимущественных и имущественных прав, закрепленному к ст-х 15 и 16 Закона РК «Об авторском праве и системных правах» надлежит перейти к  выводу, что в данном случае имеет место осуществления, как тех, так и других прав. С одной стороны, наследники разрешают обнародовать произведение путем его опубликования, а с другой осуществляют права на использования произведения с извлечениях связанных   с этим имущественных выгод. Из этого следует, что состав наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям, а потому правильные вести речь именно о наследстве им и наследственной массе, но не о наследственном имуществе, что вольно или невольно сужает круг объектов наследственного правопреемства. 

В пятых, в случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности, право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. Указанные правовые образования могут быть обозначены либо как Gestaltungsrecht (право на право образование) либо как охраняемые законом интересы. Проиллюстрируем эту мысль на примере.

Гражданин, занимающий жилое помещение в государственном жилищном фонде по договору найма, при наличии предусмотренных законом условий может его приватизировать. Собственником помещения он становится в тот момент, когда договор о приватизации жилья зарегистрирован в установленном законом порядке. В жизни нередки случаи, когда гражданин начал приватизировать свое жилище, но не успел завершить этот процесс до конца – помешала смерть. Возник вопрос: могут ли завершить этот процесс его наследники? По началу практика склонялось к тому, что поскольку наследодатель собственником жилья стать не успел, наследники заступить его место в начавшемся процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, чаша весов склонилась в пользу признания за наследниками права в порядке наследственного преемства завершить на готовый наследодателем процесс приватизации и стать  собственниками жилья.

Итак, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследство вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Наследство обременяется имущественными обязанностями наследодателя, не исполненными им на момент открытия наследства. В состав наследства не входят права, а равно наследство не обременяют обязанности, неразрывно связанных с личностью наследодателя, в частности, права на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским Кодексом РК и другими законами. 

Наследство открывается в случае смерти наследодателя либо объявления гражданина в установленном  законом порядке умершего. Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событие), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений. 

При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства. Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано:

  • именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и потенциальные лица, участвующие в деле;
  • не каждый из наследников сможет в силу  определенных причин выступить сам при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его интересы будет представлять иное  лицо – представитель (как правило, законный). С данным фактом связана проблема защиты наследственных прав несовершеннолетних лиц.
  • именно этот момент определяет состав наследственной массы. Только то имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять наследственную массу. Это, в свою очередь, может повлиять на объем предъявляемых требований при рассмотрении дела в суде, подведомственность рассмотрения дела судом, место нотариального оформления наследственных прав при отсутствии спора между наследниками, охрану самого наследства и, в конце концов, на размер налога на имущество, переходящее в порядке наследования, и возможно, даже на сам факт уплаты налога;
  • законодательство, применяемое к наследственным правоотношениям, его временной фактор;
  • именно момент открытия наследство является точкой отсчета течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства  о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству.

 Итак, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем открытия наследства», признается согласно ст. 1042 ГК РК «день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – в день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день».

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя. В случае, если органы ЗАГСа по каким – либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядок, заявив требование об  установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина в день его предполагаемой гибели, это дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органам Министерство обороны.

Учитывая вышеизложенные положения и не изменяя ныне действующего определения  времени открытия наследства, которому соответственно признается дата смерти  наследодателя (дата вступления в силу решения суда об объявлении его умершим), законодатель конкретизирует отдельное положение:

«если в один и тот же день умершим и одновременно и наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них» (п. 3 ст. 1042 ГК РК).

Данное положение позволяет не допустить конкуренцию  прав лиц, которые могут быть признаны наследниками наследодателя, и субъектов которые являются наследниками кого – либо из указанных лиц, умершего одновременно с наследодателем.

Кроме того, большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие «место открытия наследства». Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его  имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно – место нахождение имущества или его основной части.1 

 

Место открытия наследства не всегда совпадает с местом смерти наследодателя. Например, если гражданин умер в больнице, в поезде или в то время когда по служебным или личным делам временно находился в другом городе, или во время военных действий погиб, местом открытия наследства будит не место смерти, а его последнее постоянное место жительства. Если же оно неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества или большей его части.

Если основную часть наследства представляет жилой дом или иное недвижимое имущество, местом открытия наследства будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражается в акциях или в доле капитала иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства. Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя.

Местом открытия наследства для граждан РК, постоянно проживающих за границей, является та страна, где они проживали, и в зависимости от юрисдикции этой страны свидетельство о праве на наследство будет выдаваться либо консульским учреждением РК, либо соответствующем учреждением этой страны.

Местом открытия наследства после смерти лица, скончавшегося  в местах лишения свободы, признается его постоянное место жительства до ареста.

Значение места открытия определяется, во – первых:: тем, что условия приобретения наследственного имущества различаются по законодательству той или иной страны для тех, или иных наследственных отношений; во – вторых: место открытия наследство определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а также применения мер по охране самого наследства.                                      

Подводя итог выше изложенных, хочется отметить отдельные моменты, которых законодатель оставил без должного внимания:

  1. Согласно ст. 1040 ГК РК в состав наследства входит имущество, права и обязанности, а также частью второй данной статьи определены отдельные права и обязанности, не входящие в состав наследства. Казалось бы, законодатель таким образом решает вопрос об объеме права наследования, определяя его через понятие наследства, в том числе исключая из наследственного имущества некоторые права и обязанности наследодателя. Однако вызывает сомнение правомерность данного в ст. 1040 определения наследственного имущества, так как в ч.1 ст. 115 ГК РК в определение имущества не включается обязанности. Следовательно, во избежания  противоречия норм ГК РК законодателю необходимо дать более точную редакцию ст. 1040, безусловно, не исключая вовсе из ее содержания обязательства наследодателя, но выведя их из понятия имущества, так как в ГК РК понятия «имущество», «наследство», «наследственно имущество» являются синонимами. Возможно, ст. 1040  ГК РК допустимо изложить в следующей редакции: «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Наследство обременяется имущественными обязанностями наследодателя, не исполненными им на момент открытия наследства. Порядок и объем исполнения обязанности определяются настоящим кодексом и другими законами.

В состав наследства входят права, а равно наследство не обременяет обязанности, неразрывно связаны с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причинного жизни или здоровью гражданина, личные не имущественные  права и другие не материальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследование не допускается настоящим кодексам и другими законами». Таким образом можно избежать вышеотмеченного противоречия в определении наследственного имущества и в то же время определить правовую природу возложения на наследников ответственности по долгам наследодателя. 

              2.Что касается основании наследования то, согласно ст. 1039 ГК РК «наследование осуществляются по завещанию и (или) по закону». Хотелось бы отметить, что требует уточнения положение части второй данной статьи, определяющее, что наследование основывается непосредственно на законе в случаях, когда завещание определяют судьбу не всего наследства. Из буквального толкования данной нормы можно сделать вывод, что в этом случае по закону наследует все имущества наследодателя, в том числе указанное в  завещании, а не только часть имущество, оставшейся не завещанной.  С учетом выше изложенного представляется возможным часть вторую ст. 1039 ГК РК о формулировать ее в следующей редакции:                        

              «Наследование осуществляется по завещанию и (или) по закону;

             Наследование основывается непосредственно на законе в следующих случаях:

             когда завещание отсутствует — в отношении всего наследства;

              когда   завещание определяет судьбу не всего наследства – в отношении части наследства, оставшейся не завещанной;

             в иных случаях установленных настоящим кодексам»

            Подобная конкретизация наследования по закону не кажется излишней для содержания норм, поскольку вносит однозначность ее толкованию и позволяет снять ранее поставленные вопросы.

  1. Речь пойдет о месте открытия наследство. Согласно ст. 1043 ГК РК, если не известно последнее место жительства наследодателя наследство открывается по месту нахождения имущества или его основной части. Эти положения могли бы иметь очень важное практическое значение. Однако в ГК РК не установлен порядок процессуальных действии по определению конкретного места открытия наследства в случае вхождения в его состав имущества, расположенного  в разных местах, это  может привести на практике к различному разрешению вопросов о том, каким образом, по каким основаниям,  исходя из какой стоимости и кем будет определятся наиболее ценная часть имущества, что в свою очередь может повлечь нарушение прав и законных интересов одних наследников и создать преимущества для других, ранее успевших заявить о намерении принять наследства по месту, нахождения не наиболее ценной части имущества. Только законодательное решения этих вопросов  может быть гарантией соблюдения интересов наследников. В противном случае следует отчитать, что при решении этих вопросов нотариусом не обходимо руководствоваться  сложившейся практикой оформления наследственных прав.

             Таким образом, наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежавшего ему на праве частной собственности имущества,  а также имущественных и личных не имущественных прав и обязанности к одному или нескольким лица (наследникам).

             Сразу возникает ряд вопрос: кто может быть наследодателем? Какие субъекты признаются наследниками?

            Ответы на эти вопросы нашли отражение в следующем параграфе.       

 

  1. Субъектный состав наследственных правоотношений

Под наследственными правоотношениями понимается переход имущественных и некоторых личных не имущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам)  на основании и в порядке, установленным законом.

При определении кто является субъектом наследственных правоотношении, нет четких  позиций.  Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения является наследодатель и наследники» [1]. Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношении быть не могут, в момент смерти прекращается их правоспособность, а вместе с нею и возможность быть субъектами,  в каком либо конкретном правоотношении»[2]

Наследодатель – это гражданин после смерти которого его права и обязанности на имущества и иные блага переходят по наследству другим лицам. Это может быть и гражданин РК, иностранный  гражданин или лицо не имеющий гражданство. Ни одна социальная общность, не зависимо от того является ли она юридическим лицом или не, наследодателем не может быть. Универсальное   правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица, разумеется, не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту не редко можно услышать что вновь, образованная юридическое лицо «унаследовало» долги своего предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия, на базе которого оно образовано).

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание – это сделка которое совершается действием лица, желающего распорядится наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, при чем в полном объеме. Лица которые установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста или эмансипированы, поскольку они полностью становятся дееспособными лицами могут составить завещание.

Лица частично дееспособные, а также ограничено дееспособные завещательной дееспособностью  не обладают не имеет юридические силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка. Если лицо, составившее завещания, в последствии признается недееспособным, то это обстоятельство, в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено.

Наследники. Состав наследников определяется по дате открытия наследства, которым признается день смерти наследодателя, кроме случаев, указанных в п. 2 ст. 1042 ГК РК.

Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо, и государство в целом.

Итак, рассмотрим первую категорию наследников – это граждане. Согласно ст. 1040 ГК РК они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относится только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанной в решении суда, или на день выступления решения суда в законную силу.  

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значение пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеет лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Другие родственники наследодателя (внуки, братья, сестры), родившиеся после открытия наследства, в числе законных наследников не входят.  

ГК РК  значительно расширил круг наследников,  предусматривая первую, вторую и последующие очереди  вплоть до шестой. Наследники каждой  последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть  любые лица (дети, внуки, братья, сестра и т.д.) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что родился жизнеспособным.

Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Законодатель обосновано предусмотрел в целях охраны основ правопорядка и нравственности отстранения от наследования недостойных наследников.

В соответствии со ст. 1044 ГК РК не имеет право наследовать не по завещанию, не по закону лица умышленно лишили жизни наследодателя или кого либо из возможных наследников или совершающий покушение на их жизнь лица, который умышленно препятствовали осуществлению наследодателем последней воли и этим способствовали к призванию их самих или близких им лиц к наследованию, либо увеличению причитающейся доли наследства.

Не могут также наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства, а также родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), уклонявшиеся от возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Указанные правила устранения от наследования недостойных наследников применяются и к завещательному отказу и в отношении наследников, имеющих права на обязательную долю . 

Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке.

Исключение из указанных правил составляют лица, в отношении которых завещатель составил завещание уже после совершения покушения на его жизнь, то есть наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц допустивших такое поведение. Он  в праве не принять этот факт во внимание и оставить этих  лиц наследниками по завещанию (п. 1 ст. 1045 ГК РК). Кроме того, они могут получить имущество от наследников, отказавшихся от наследства именно  в пользу юридического лица.

Вторая категория  наследников – юридические лица, которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть только юридические лица, которые созданы до открытия наследства и существуют ко времени открытия наследства. Это такие юридические лица, которые зарегистрированы в установленном законном порядке до открытия наследства и не ликвидированы ко дню открытия наследства. Однако, по – видимому, рассматриваемое положение при этом не лишает заинтересованных лиц права подавать иски  в суды   о признании таких наследников не достойными при наличии доказательств, дающих основание сомневаться в свободе завещания.

И, наконец, третьи случай, когда наследником является само государство, то есть наследство переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства.

Такое наследование имеет место:

— когда вы наследованное имущество завещано государству и нет оснований дня признания завещанию   не действительным полностью или в части;

  • когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  • когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют того права в силу установленных законом основании. (ст. 1045 ГК РК);
  • когда ни один из наследников не принял наследство, либо все отказались в пользу государства.

       В этом случае, если кто либо из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшееся этому наследнику доли наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя к государству переходит оставшейся часть наследственного имущества.

Таким образом, государство имеет возможность стать наследником  всего или части имущества как по закону, так и по завещанию. При этом государству не нужно осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству  нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.

        Расширение круга лиц, призываемых к наследованию обусловлена изменениям правового статуса и полномочий юридических лиц, различных прав собственности и организационно – правовых форм.

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II.  Наследование имущества по  3аконадательству Республики Казахстан.

 

      Действующие   казахстанское   законодательство  уделяет значительное внимание вопросам наследственного права.

      До распада Союза ССР наследственное законодательство относилось к совместному ведению СССР и союзных республик, что нашло отражение в сложившихся к тому времени системе законодательстве. Раздел «наследственное право» был включен в Основы гражданского законодательства 1991 г., так и в Гражданский Кодекс всех союзных республик, в том числе и в ГК РК. 

Незадолго до событий, вызвавших прекращение ССС, а именно 31 мая 1991 г. Верховный совет СССР принимает Основы гражданского законодательства СССР и республик, которые должны были вступить в действие с 1 января 1992 года. В Основы включен раздел VI «Наследственное право».   В связи с распадом СССР Основы гражданского законодательства 1991 года на территории РК вступили в действие лишь с 31 января 1993 г. в части, не противоречащей Конституции и законодательным актам РК.

       Раздел «Наследственное право» в ГК РК состоит из четырех глав и включает в общей сложности 46 статьей. Название глав таково: «Общие положения о наследовании (8 ст.), », «Наследование по завещаниям» (14 статьей), «Наследование по закону» (12 ст.), «Приобретения наследства» (12 ст.).

 Конституция  РК 1995 г. в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ст. 26 Конституция РК). Указанное положение помещено в норме, закрепляющие на конституционным уровне права частной собственности граждан. Разумеется, приведенные выше положение Конституцией РК о праве наследования не является нормой прямого действия. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского в котором определены основания, условия и порядок наследования.

           Нормы наследственного права содержатся и законодательных актах, определяющих статус воз действенных обществ и товариществ. (Законы «Об акционерных обществах от 10.07. 1998 г.,» «О хозяйственных  товариществах» от 2.05.1995г. и т.д.), в законах об интеллектуальных собственности (Законы «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06. 1996 г., «О патентном законе» от 16.07.1999г.), в законодательстве о нотариате, в инструкциях о порядке удостоверения завещаний.

Нормативно – правовые акты, в которых на уровне закона или подзаконных актах закреплены положения, относящиеся к наследованию, имеются в различных отраслях  законодательства: в налоговом, земельном, транспортном, о страховании, других. Нормы о наследовании в указанных отраслях законодательства либо носят отсылочный по отношению к гражданскому законодательству характер и, по существу, поглощаются им либо в настоящее время перерабатываются, либо, наконец, хотя и говорят о наследниках и наследовании по существу, предусматривают переход имущества в случае смерти одного лица к другим лицам не в порядке наследования, а по иным основаниям. Вследствие этого указанные акты в настоящей работе не упоминаются.   

           Важное значение для применения норм законодательства о наследовании в соответствии с их подлинным смыслом, а иногда и для решения вопроса, действуют постановления Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах практики применения судами законодательства о наследовании от 18.12.1992г. № и от 22.12. 2000г. » (с изменениями и дополнениями).

          Таким образом, основным источникам правового регулирования наследственных отношений является Гражданский Кодекс РК.

          Действие законодателсьва о наследовании распространяется не только на отношения, возникающие в момент открытия наследства. Когда гражданин оформляет завещание в нотариальной конторе, он попадает под действия законодательства о наследовании, хотя до возникновения наследственного правоотношения может быть еще далеко, а сам завещатель его субъектом, во всяком случае, не будет. С другой стороны, когда наследник, принявший наследство, уплачивает пошлину за выдачу свидетельства о праве на наследства или налог которым облагается наследства, а также находится в сфере действия законодательства о наследовании. Словом круг отношений, на которые распространяется законодательства о наследовании, весьма широк.  С введением Особенной части ГК РК к наследованию призываются наследники, которые на момент открытия к наследованию не могли быть признаны.

              Итак, законодательство о наследовании можно определить как систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых  положений, которые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.                 

 

  1. Наследование по завещанию

В настоящее время в Казахстане все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определений дальнейшей судьбы наследственной массы после смерти ее собственника. Если раньше многим было просто нечего завещать и в составлении данного документа не было необходимости, то теперь многие граждане имеют в собственности такое дорогостоящее имущество, как, например, жилые помещения, и вопрос их наследования должен быть четка урегулирован. Если гражданин не желает, что бы его имущество досталось наследникам по закону, составления завещания просто необходимо. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после смерти гражданина его имущества достанется совсем не тем лицам, которым бы он хотел его завещать.

Завещанием –  признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежавшим ему имуществом на случае смерти1, это акт распоряжения имуществом либо иным принадлежащими гражданину материальными и нематериальными благами, это целенаправленное действие на достижение правовых  последствий.

По юридической природе завещание – это односторонняя сделка. Оно представляет собой выражение личной воли завещателя. Наиболее существенной особенностью этой  сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти и является основанием наследования. По средствам завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Примером может служить то, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество, как в целом, так и части, включая и предметы домашнего хозяйства и обихода, а также распределить свое имущество между назначенными им наследникам в любых долях.

Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание – как единоличная сделка – может быть составлена лишь от имени одного лица, т.е. носит строго личный характер. Если же завещание содержит волеизъявления двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. 

Право завещать возникает с момента достижения совершеннолетнего возраста либо с момента вступления в брак, если последнее имеет место до достижения 18 – летнего возраста.  

Наиболее остро в юридической литературе дискуссируется о завещательной  правоспособности лиц в  возрасте от 14 до 18 лет. Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные правом завещать не обладают. Указанная позиция полностью соответствует законодательству. Действительно, завещать принадлежавшее им имущество несовершеннолетним, по общему правилу не могут. Однако из анализа ст. 22 ГК РК предоставляющие не совершеннолетним право распоряжаться своим заработкам и стипендией, смогут сделать вывод о том, что, так как понятия «право завещать» входит в понятия несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. При ином толкований закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться  на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти. В этом вопросе я хотела бы согласиться  с мнением М.Ю. Барщевского. Он считает, что «можно было бы представить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источникам которых является его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. В месте с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетним иным путем (наследование, дарение и т.п.) несовершеннолетие в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения».1  

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам и государству. Надо отметить, что завещать можно только свое имущество. Однако, это не означает, что уже при удостоверение завещания право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то не было «встречными условиями». Заявление порождают  юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме. 

(см. приложение №1)       

     Хотелось бы отметить, что в ст. 1046 ГК РК предоставляется гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону права на наследства. Но как? Существует два способа. Во – первых, можно прямо в тексте завещания указать: наследник такой – то лишается права на наследство. Во – вторых, можно составляя текст завещания, просто умолчать о том или ином наследнике. Надо отметить, что между этими двумя способами есть существенная разница. В первом случае гражданин, лишенный права  на наследство не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшейся не завещанным и потому распределяемое по правилам наследования по закону. Во втором же случае ситуация иная: на поименованное в завещании имущество «забытый наследник претендовать не может, а  то в отношении имущество, в завещаний не указанного, он полноправный наследник. Правда, если о коком либо наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании, упоминающем: «завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим», то это лицо, казалось бы, фактически попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство.

Еще одним обязательным условием  удостоверения завещания является то, чтобы завещатель являлся дееспособным 1 лицом. Он должен полностью отдавать отчет своим действиям  и руководить ими. Завещание составленные недееспособным лицами, а также завещания, составленные хотя и дееспособным лицом, но не понимающие значение своих действия, не отдававшим им отчета не руководившим ими, могут быть признаны недействительными по иску заинтересованных лиц. Таким, образом, завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме. Данное положение, в частности, закрепляет сложившуюся нотариальную практику удостоверения завещаний только лиц в полном объеме обладающих дееспособностью на момент совершения завещания, и обязывает должностных лиц, уполномоченных удостоверять завещательные распоряжения граждан, до совершения этого юридический значимого действия проверять  дееспособность указанных лиц, а при обнаружении обстоятельств, дающих основание сомневаться в их дееспособности, отказывать этим лицам в удостоверений завещания  либо отложить совершения  нотариального действия до выяснения обязательств, которые могут позволить судить об объеме дееспособности обратившегося лица.

Форма завещания. Закон придает формы завещания особое значение от ее – соблюдения зависит действительность завещания. В соответствии со ст. 1050 ГК РК завещание должно быть совершено в письменной форме и нотариально удостоверено с указанием места и времени его составления.

Надлежащее оформленными признаются:

  1. нотариально удостоверенные завещания;
  2. завещания, приравненные к нотариально удостоверенным

В соответствии Законом РК «О нотариате» завещание может быть удостоверено:

 а) в государственной нотариальной конторе;

б) нотариусами, занимающимися  местной  практикой; 

в) должностными лицами органов исполнительной власти;

г) должностными лицами консульских учреждений РК.

К  нотариально удостоверенным завещаниям приравняются1

  • завещание граждан, находящихся на излечении в больницах, санаториях, иных лечебных – профилактических учреждениях, а также проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами и дежурными врачами этих больниц, санаториев, иных лечебно – прафилактичечких учреждений, а также директорами главными врачами домов престарелых и инвалидов;
  • Завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно – лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев, и других военно – лечебных учреждений;
  • Заявление граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания плавающих под флагам РК, удостоверенные капиталами этих судов.
  • Завещание граждан, находящихся в разведочных других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  • Завещания военнослужащих, а в пунктов дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно – учебных заведений, где нет нотариусов и должностных лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий,  а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, чинов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командными (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений, заведений;
  • Завещания лиц, находившихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Не соблюдение требований ст. 1052 ГК РК ведет к признанию завещания недействительным.

Так, по иску З., обратившегося в суд иском о признании завещания недействительным по мотивам, что его мать не могла завещать свое имущество своей сестре, что завещание удостоверено знакомой сестры матери, работающей врачом скорой помощи, решением суда признано недействительным завещанием, удостоверенное врачом кареты скорой помощи.

Не могут приравниваться к нотариально удостоверенным завещания, заверенные не имеющим на то полномочий лицами.

При составления завещания порой завещатель в силу незнания закона, и грамотности может прибегнуть к помощи сведущего лица, либо когда по состоянию здоровья не может сам подписать завещание, за него может учинить подпись другое лицо. При этом это лицо подписывает завещание в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание с указанием причин, в силу которых завещатель сам не смог подписать завещания и не может быть совершено через представителя.

Допускается составления завещания лично наследодателем или нотариусом со слов завещателя. В последнем случае необходимо присутствие свидетеля, данные которого в завещания.

В законе не указано о составлении завещания завещателем собственноручно. В тоже время указано, что при записи завещания со слов завещателя нотариусом могут быть использованы общепринятые технические средства (пишущая машинка, персональный компьютер и т.д.). На практике могут возникнуть вопросы о том, могут ли технические средства быть использованы при составлении завещания лично наследодателем. Поскольку ограничения в  вопросе применения технических средств нет, то следует полагать, что наследодатель может использовать эти средства. Во избежания недоразумений по поводу того, что завещание составлено самим завещателем делать отметку о том, составлено завещание лично или нотариусом со слов завещателя.

При составлении подписания или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели. Не могут быть свидетелями, а также не могут подписывать  завещание вместо завещателя:

  • нотариус или иное, удостоверяющее завещание;
  • лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, его супруга, его дети, внуки, а также наследники завещателя по закону;
  • граждане не обладающие полной дееспособностью;
  • неграмотные и другие лица, не способные прочитать завещание;
  • лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний.

Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в совершении завещания или по причине их  необъективности, пристрастности, недобросовестности либо вследствие возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу. Однако законодателем в должном объеме не определено правовое положение свидетелей. В частности, в отличие от условного и гражданского процессуального законодательства  в ГК РК не установлена ответственность свидетелей за сообщение или ложные сведения по наследственному делу. Учитывая специфическое положения нотариусов, призванных обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения юридически значимых действий от имени РК, что, по сути в ряде случаев непосредственно носит правоохранительный характер, введение вышеозначенных положений об ответственности свидетеля не представляется излишним. Кроме того, это являлось бы логическим продолжением предписаний ст. 1054 ГК РК, усанвливабщих ответственность свидетелей за разглашение тайны завещания, в этом случае такой комплекс норм мог бы стать важной мастью единственного механизма обеспечения правопорядка в сфере наследственных правоотношений.

Законодатель указал перечень лиц, которые не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание в место завещателя с целью охраны интересов наследодателя, наследников, самого наследства от чьих – либо ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Можно привести много примеров признания завещания недействительным по мотивам, что при составлении завещания присутствовало лицо, являющейся наследником, либо составлено самим наследником. 

Итак, наследник не вправе присутствовать при составлении завещания, за исключением случаев, если этого желает сам завещатель, о чем делается отметка на обоих экземплярах завещания, подтвержденная подписями завещателя нотариуса и оттиском его печати. 

В соответствии с Законом РК от 11 июля 1997 года «О языках в РК», все сделки физических и юридических лиц, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и русском языках с приложением в необходимых случаев перевода на других языках.

Сделки с иностранными  физическими  и юридическими лицами, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на приемлемым для сторон языке. Завещания являются односторонними сделками, в связи, с чем  установленные требования закона о языках  должны также соблюдаться при их составлении.

Тексты завещания, составленные на других языках, либо завещание составленные иностранными субъектами на их языке, могут противоречить друг – другу. Поскольку завещание составляется на языке, которым владеет завещатель, и его воля изъявляется на этом языке, приоритет в случае спора должен быть отдан этому тесту, если иное не установлено в завещании.

При составлении завещания на двух языках в ряде случаев участвует переводчик. Первоначальный текст завещания, как правило, составляется на языке, которым владеет завещатель. Второй текст является по существу перевода первоначально составленного завещания, в связи, с чем такой перевод необходимо завершить, указать данные переводчика и на него также возложить ответственность за сохранность тайны завещания.

Частью 4 ст. 1051 ГК РК вводится понятия секретного завещания, новое для нашего законодательства. Содержание секретного завещания не становится известным ни нотариусом, ни свидетелем, в присутствии которых завещания заклеивается в конверт, на котором свидетели ставят свои подписи. При составлении такого завещания есть опасность, что в связи с несоответствии его содержания требованиям установленным законом, оно в последующем может быть признано недействительным. В связи с изложенным, завещателю необходимо при составление завещания строго соблюсти требования законодательства.

В данном случае, возникает ряд вопросов, неурегулированных нормами ГК РК, в частности:

каким образом, помимо проведения судебной экспертизы подтвердить, что секретное завещание написано и подписано собственноручно завещателем, так как нотариус, принимая секретное завещание не имеет возможности ознакомиться  с предварительными документами;

какие факты подтверждают свидетели, ставя свои подписи на конверте с вложенным завещанием – передачи завещания нотариусом завещания «закрытом» виде, не сообщено завещателем содержания завещания и т.д.;

какие имеются у нотариуса основания в учиняемой на конверте надписи утверждать, что им принято именно завещание, если завещателем  передается нотариусу запечатанный конверт. 

какие субъекты могут быть отнесены к категорий лиц, заинтересованных в оглашении (вскрытии) секретного завещания.

Хотелось бы надеяться, что эти вопросы будут сняты в редакциях соответствующих статей ГК РК, так как иначе указанные вопросы могут стать поводом для судебных разбирательств, которые усложнят и затянут процесс реализации наследственных прав соответствующими субъектами права. 

Требования к содержанию завещания предусмотрены ст. 1046 – 1048, 1057 – 1059  ГК РК.

Основное содержание завещания состоит в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. В завещании воля наследодателя может найти самое разное воплощение. Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких лиц или всех наследников по закону. Само по себе лишение наследства наследников по закону не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное.

Формы выражения воли завещателя многообразны.

Вместе с тем, наследодатель не вправе в силу требований ч. 7 ст. 1046 ГК РК возлагать на лиц, назначенных им наследниками в завещании, обязать свою очередь распорядиться определенным образом, завещанным им имущества на случай их смерти.

Законрдатель предусмотрел такое правило, поскольку наследник сам, по своему усмотрению вправе распорядится принадлежащими ему имуществом, даже если оно перешло к нему в порядке наследования.

Имеются особые завещательные распоряжения: завещание с условием, подназначение наследников, завещательный отказ, возложение, назначение исполнения завещания душеприказчика.

Завещание с условием     —  это такое завещание, когда завещатель может обусловлить получение наследства определенным условием отностительно характера поведения наследника.

Характерными примерами правомерных условий, оговариваемых в завещании, могут служить: получение наследственного имущества по достижении определенного возроста или по происшествий скольких то лет после смерти завещателя прекращение  прекращение  паразитического образа, прекращение злоупотребления алкоголем. Однако, предусмотреть все возможные примеры или же, наоборот, неправомерные условия весьма трудно.

Протиоправные условия, включенные в распоряжение о назначении наследника и лишении права наследования, недействительны.

Не допустимо такие условия, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РК прав и свобод граждан.

Законодателем предусмотрено также то, что завещатель не только назначает наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника1 на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как недостойный в порядке ст. 1045 ГК РК, а также на случай невыполнения наследника по завещанию правомерных условий наследодателя. Это называется «подназначение наследника».

Подназначение наследника соприкасается с наследованием по праву представления, наследственной трансмиссией и приращением  наследственных долей.   В случай смерти основного наследника до открытия наследства, при под назначении наследника к наследованию будет призван ни наследник по закону, ни наследник по прямым нисходящим умершего наследника, а под назначенный  наследник и не будет приращения наследства у других наследников.

Распространенным видом завещательного распоряжения является завещательный отказ (легат)2. При завещательном отказе завещатель возлагает исполнение за счет наследства, какого – либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнение завещательного отказа. Сущность завещательного отказа заключается в том, что  из всей совокупности отношений по наследованию конкретному лицу или лицам передается лишь определенное право. Само исполнение обязательства за счет наследства называется завещательным отказом (легатом). Лица, в чью пользу происходит исполнение обязательства – отказополучателя (легатарии). Отказополучателями (легатариями) могут быть лица как входящие,  так и не входящие в число наследников по закону, как родственник, так и любое постороннее лицо, государство.

В силу легата между наследником и отказополучателем (легатарием)  возникает обязательство, в котором легатарий выступает в качестве кредитора, а наследник – должника. Таким наследникам может быть и физическое и юридическое лицо.       

Объектом завещательного отказа может быть передача определенной денежной суммы, прощение долга,  представительные права пользования каким – либо имуществом, передача кокой – либо вещи из наследственной массы отказополучателю, возложение на наследника обязанности купить какую – либо вещь и передать ее отказополучателю  и др.

Так, наследодатель может оставив все имущество одному лицу (супруге, сыну, дочери) одновременно обязать последнего передать определенную денежную сумму другому лицу (брату, сестре).

Если наследник, на которого возложено исполнение легата, умрет до открытия наследства либо отказывается от наследства, обязанность исполнения легата  переходит на других наследников, получивших его долю. Если до открытия наследства умирает легатарий, завещательный отказ утрачивает силу.

Когда наследство переходит к государству, должником отказополучателя становится соответствующий финансовый орган.

Завещательный отказ подлежит исполнению лишь в пределах действительной стоимости  перешедшего к наследнику наследственного имущества за вычетом подающих на наследника долгов наследодателя. Если завещательным отказом обременен наследник, имеющий право на обязательную долю, то за вещательный отказ подлежит исполнению лишь в той части, в какой пришедшее ему наследственное имущество превышает обязательную долю.

Законодательство предусматривает также для завещателя возможность возложить на наследника (наследников) по завещанию исполнение каких – либо действий, направленных на осуществление какой – либо цели.

Согласно ст. 1058 ГК РК завещатель может возложить на наследника по завещанию обязанность совершить какое – либо действие или воздержатся от него, не предоставляя никому право требовать в качестве кредитора исполнения этой обязанности. Для осуществления общеполезной цели такая обязанность же может быть возложены на исполнителя завещания при выделении наследодателем части имущества для исполнения возложения.

Возложение по содержанию похоже на завещательный отказ. Однако при возложении нет конкретного кредитора, который мог бы требовать обязательного исполнения возложения. В месте, с тем круг лиц, имеющих право  требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в случае неисполнения завещательного отказа. Также, в отличие от завещательного отказа возложение может выражаться в совершении действий как имущественного, так и неимущественного характера. Поскольку возложение устанавливается для общеполезной цели, требовать его выполнения в судебном порядке вправе другие наследники, соответствующие государственные и общественные организации, органы прокуратуры.

Если действия для общеполезной цели носят имущественный характер, то к возложению применяются правила о легате. Когда же возложения связано с совершением определенных действий, определенные лица на которое возложено это, зависит от характера общеполезной цели.

В завещании вдова известного советского композитора С.С. Прокофьева указала, что Музею музыкальной культуры им. М.И. Глинки должны перейти определенные весьма ценные вещи, а также дача на Николиной Горе. При этом на наследника была возложена обязанность в общеполезных целях организовать на даче мемориальный музей С.С.Прокофьева, а также разрешить студентам и аспирантам музыкальных вузов пользоваться нотной библиотекой и музыкальным инструментом.

Обязанность исполнить возложение прекращается в случае, если по обстоятельствам, предусмотренным законом, доля наследства, причитавшаяся или принадлежавшая  наследнику, на котором лежала обязанность исполнить возложения, переходит к другим наследникам.

Согласно ст. 1059 ГК РК наследодатель может поручить исполнение завещателя указанному им в завещании лицу, не являющемуся наследником.

Таким, образом, исполнения завещания возлагается на воле завещателя на назначенных в завещании наследников либо на специальное лицо, которое не является наследником. Такое лицо называется исполнителем завещания другие приказчиком. Однако от исполнителя   завещания требуется согласие,  выраженное им в специальной надписи либо в специальном заявлении, приложенном к завещанию.

Если в завещании исполнитель его не указан наследники по соглашению между собой вправе поручить исполнение одному из наследников либо другому лицу. При не достижении такого соглашения исполнитель завещания может быть назначен судом по требованию одного или нескольких наследников.

Исполнитель завещания имеет право в любое время отказаться от исполнения возложенных на него завещателем обязанностей, заранее известив наследников по завещанию.

Исполнитель завещания имеет право совершать все действия, необходимые для исполнения завещания. Он должен:

  • осуществить охрану наследства и управление им;
  • принять все возможные меры, чтобы известить всех наследников и отказополучателей об открытии наследства в их пользу;
  • получить причитавшиеся наследодателю денежные суммы;
  • выдать наследникам причитающееся им имущество в соответствии с волей наследодателя и законодательными актами;
  • обеспечить исполнение наследниками возложенных на них завещательных отказов;
  • исполнить завещательные положения, либо требовать от наследников по завещанию исполнения завещательного возложения;
  • произвести очистку наследства от долгов;
  • по исполнении завещания предоставить наследникам отчет по их требованию.

Исполнитель завещания вправе вступать от своего имени в судебные и другие дела, связанные с управлением наследством и исполнением завещания, а также может привлекаться к участию в таких делах.

На основании завещания, в котором указан исполнитель завещания, когда имущество представляет значительную ценность и требует постоянного и достаточно квалифицированного управления, может быть учреждено доверительное управление имуществом. В таких случаях исполнитель завещания будет выступать как учредитель доверительного управления. Наследники, которым перейдет наследство, будут выгодоприобретателями  (бенефициариями). Договор о доверительном управлении наследственным имуществом, заключенный между исполнителем завещания и доверительным управляющим, является договором в пользу третьих лиц – наследников. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение.

Вопрос о доверительном управлении должен решиться исполнителем завещания с учетом мнения наследников, нотариальных органов, а когда наследник недееспособен либо ограниченно дееспособный, под контролем органа опеки и попечительства.

Исполнитель завещания осуществляет свои функции в течение срока, разумно необходимого для очистки наследства, от долгов, взыскания причитавшихся наследодателю сумм и вступления всех наследников во владение наследством.

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов по управлению наследством и исполнению завещания. В завещании может быть предусмотрена выплата вознаграждения исполнителю завещания  за счет наследства.

При удостоверении завещания должны быть оговорены действия исполнителя воли, его права и обязанности.

Итак, по окончании деятельности исполнитель обязан представить наследником по их требованию отчет своих действиях.    Наследники в случае несогласия с действиями исполнителя завещания могут оспорить их в судебном порядке и даже просить об устранении исполнителя завещания.

Неотъемлемое право завещателя – в любой момент отменить или изменить свое ранее составленное завещание, он не обязан указывать причины отмены.

В ст. 1053 ГК РК устанавливаются правила об отмене или изменении завещания. Отмена завещания допускаются путем:

  • подачи в нотариальную контору заявления об отмене полностью ранее согласного завещания;
  • составление нового завещания;

При отмене завещания полностью без составления нового завещания наступает наследование по закону. Составление нового завещания также является отменой завещания. В этой связи возникает вопрос о том, какое завещание признается новым. В частности, если вновь составленное завещание изменяет размер долей наследников или состав имущества, передаваемых наследником, без изменения круга наследников в сравнении с ранее составленным завещанием, вновь составленное завещание должно рассматриваться как изменение завещания, но не его отмену. Отмена завещания, исходя из положений, закрепленных в указанных ст. ГК РК имеет место при изменение состава наследников, лишении  наследства ранее назначенных наследников и т.д.

Изменения завещания осуществляется путем:

  • подача в нотариальную контору завещания об изменении в части ранее сделанного им завещания;
  • составления нового завещания, изменяющего ранее сделанное завещание в части;

В первом случае ранее составленное завещание действительно. Недействительным признается только часть завещания, которое позже было изменено завещанием об изменении в части ранее сделанного завещания. Во втором случае ранее сделанное завещание недействительно, поскольку составляется новое завещание, изменяющее ранее сделанное завещание в части. Считаю, что в последнем случае также следовало бы говорить об отмене ранее сделанного завещания, поскольку ранее составленное завещание теряет силу. В таком случае любое новое завещание, изменяющее ранее составленное завещание в части или полностью, рассматривалось бы как завещание, отменяющее ранее составленное завещание. Однако, ГК РК, к сожалению, дифференцировал    случаи отмены и изменения, хотя последствия наступают одни и те же – недействительность ранее составленного завещания.

Частью 4 ст. 1053 ГК РК установлено правило, в соответствии с которым ранее сделанное завещание, отменено полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последнее будет, в свою очередь, отменено или изменено завещателем. Указанное правило не должно применяться к случаю, предусмотренному п. 1 ч. 2 ст. 1053 ГК РК. Отмена завещания должна  об изменении в определенной части ранее сделанного завещания должна восстанавливать в полном объеме ранее составленное завещание, поскольку был совершен акт об отмене завещания об изменении определенной части ранее сделанного завещания должна восстанавливать в полном объеме ранее сделанного завещания, но не было в полном объеме ранее составленного завещания. При отсутствии у завещателя намерения отменить в полном объеме ранее составленное завещание при распространении положений, предусмотренных ч. 2 ст. 1053 ГК РК на случаи, предусмотренные п.1 ч. 1 ст. 1053 ГК РК, завещателю пришлось бы составить новое завещание, текст которого аналогичен первоначально составленному завещанию. Если у завещателя есть намерение отменить и его и завещание об изменении в определенной части ранее сделанного завещания.

Отмена завещания через представителя не допускается.

Итак, при составлении завещание нотариусом разъясняется лицу, обратившемуся за удостоверением завещания, ст. 1053 ГК РК об его праве отменять и изменять сделанное им завещание. Согласно ст. 1054 ГК РК свидетели, а также лицо, подписавшее завещание по просьбе завещателя, исполнитель завещания предупреждается о неразглашении до открытия наследства сведении, касающихся  содержания завещания, его составления.

Ст. 1056 ГК РК отдельно определяет порядок признания завещания недействительными. По общему правилу завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или интересы которого нарушены этим завещанием. При этом оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.   

Часть 1 указанной статьи закрепляет основания признания завещания недействительным:  нарушение правил о форме завещания и правил главы 4 ГК РК (недействительность сделок). Однако не могут служить основанием признание завещания недействительным описке и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверение, если судом установлено, что они не могут влиять на понимание волеизъявления завещателя. Недействительны может быть признано как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных завещательных распоряжении не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, признаваемых недействительными. Признание завещания недействительны не лишает лиц, указанных в нем качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого действительного завещания.

Из вышеотмеченного следует, что завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащем ему имуществам на случай смерти. Назначение  завещания состоит в том, что бы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к наследникам. В этом и заключается отличие наследования по завещанию  от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения  имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Удостоверение завещания занимает особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение производится только после смерти завещателя, что делает невозможным исправить неправильно оформленное завещание. Поэтому составление завещания, его надлежащее, в строгом соответствии с законом, оформление имеет важное значение.

В случае отмены, недействительности и т.д. наследование осуществляется по закону.            

 

  1. Наследование по закону

Другим видом наследования является наследование по закону. Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследования по завещанию. Почему? Причин думаю несколько. Во — первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно ведь наследниками  по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя.  Вторая причина, видимо, в том что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно  составить завещание. Третья причина – чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем  с наследованием по завещанию.  Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью.

По сравнению с ГК Каз. ССР который предусматривал три очереди наследников  действующий кодекс значительно расширил круг наследников по закону, установив 6 очередей наследников. К ним, в частности, отнесены родные дяди и тети наследодателя, другие родственники до шестой степени родства, сводные братья и сестры, отчим и мачеха, если они совместно проживали с наследодателем одной семьи не менее 10 лет. Расширен так же круг наследников, наследующих по праву представления. Наследники по прямой линии наследуют таким способом без ограничения степени родства. По боковой линии по праву представления наследуют племянники, представляющие родных братьев и сестер, либо двоюродные юратья и сестры, представляющих родных дядю и тетю. К числу наследников отнесены также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Итак, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, установленной ст. 1061 – 1066 ГК РК.

Каждый из наследников последующей очереди получает права на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства либо отказа от него, кроме наследников, лишенных завещанием наследства. Если хотя бы один из наследников  предыдущей очереди принял наследство, то никто из наследников последующей очереди к наследованию уже не призываются.

Данное правило может быть изменено нотариально удостоверенным соглашением наследников, заключенным после открытия наследства. При этом не должны быть затронуты интересы не участвующих в соглашении наследников, а также наследников имеющих право на обязательную долю.

Все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях. Это значит, что имущество делится между ними поровну (за исключением наследуемых предметов обычной домашней обстановки и обихода). Кроме того, если к наследованию в месте с другими родственниками призывается переживший супруг, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.

В первую очередь согласно ст. 1061 ГК РК право  на наследование по закону получают дети наследодателя, в том числе родившиеся живыми после смерти, а также супруг и родители наследодателя.   

В основе призвания детей с наследованию после смерти родителей лежит кровное родство, т.е. происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Однако законодатель имел в виду лишь сыновей и дочерей наследодателя, и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненным к нему браке. Что же касается детей?, рожденных в не брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца – лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке: по свидетельству о рождении, выгодному на основании совместного заявления родителей в органы ЗАГСа (ст. 46 ЗоБС РК), по решению суда об установлении отцовства (ст. 47 ЗоБС РК), по решению суда записью об отцовстве в свидетельстве о рождении, родившихся в незарегистрированном браке, до 8 июля 1944г. Признание брака недействительным не влияет на наследственные права детей, родившихся в таком браке.

Если мать ребенка, родившегося от незарегистрированного брака, вступит в зарегистрированный брак с его отцом и последний будет записан отцом ребенка, то  такой ребенок будет наследовать как после смерти матери, так и после смерти отца. К наследованию будет призван ребенок, зачатый при жизни наследодателя, даже если он родится после смерти наследодателя.

Усыновленные1 и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам по происхождению. Именно поэтому после смерти усыновителя усыновленные входят в число наследников первой очереди вместе с его родными детьми. Одновременно усыновленные и их потомство утрачивают право последовать после смерти своих родителей и других кровных родственников. Родители усыновленного и другие его кровные родственники не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, равно как отчим и мачеха не наследуют после смерти пасынка и падчерицы, за исключением, однако случаев, когда они призываются к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев.

Переживший супруг относится к наследникам первой очереди только в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрированном браке.

Брак, признанный недействительным (ст. 24, 27 ЗоБС РК), считается недействительным с момента его заключения и не порождает прав и обязанностей супругов. Поэтому супруги, состоявшие  в браке, признанным недействительным не могут наследовать имущество друг после друга.

После расторжения брака бывшие супруги не являются наследниками друг друга. Согласно ст. 22 Закона РК «О браке и семье» брак, расторгаемый в органах ЗАГСа, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге записей актов, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу.

Если к моменту открытия наследства брак не расторгают, то переживший супруг наследует после смерти супруга. Например, если брак между супругами расторгнут 15 января 2001г., супруг трагический погиб в автомобильной катастрофе 20 января 2001 г., т.е. до вступления в законную силу решения суда о расторжении брака, то его супруга должна быть привана к наследованию наследства, открывшегося после его смерти.

Наряду с изложенным следует иметь в виду, что в силу ст. 32 ЗоБС РК супруг (супруга) имеет право собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке. Причем отказаться от этой доли в пользу кого – либо из  наследников переживший супруг не может, так как она не входит в наследственную массу. Получив свою часть совместной  собственности, переживший супруг принимает участие в разделе оставшейся части имущества наравне с другими наследниками.

Из лиц, охватываемые понятием родители умершего, мать наследует всегда, а отец только в тех случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном или приравненным к нему браке, либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке. Усыновители  наследуют при тех же условиях, что и усыновленные.

Наследниками второй очереди согласно ст. 1062 ГК РК являются родные полнородные, не полнородные братья и сестры наследодателя, а также  его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца – только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца установлена предусмотренным законом способом, о котором говорилось выше при наследовании наследниками первой очереди.

Родные дяди и тети наследодателя, т.е. братья и сестры родители наследодателя являются согласно ст. 1063 ГК РК наследниками  третьей очереди. Как и наследники первой очереди – мать, второй очереди  – дед и бабка со стороны матери, так и дяди, тети со стороны матери наследуют во всех случаях, когда как дяди и тети со стороны отца призываются к наследованию тогда, когда отец состоял в зарегистрированном или приравненным браке с матерью наследодателя, либо отцовство установлено в порядке, определенном законом.

В четвертую очередь право на наследование по закону согласно ст. 1064 ГК РК получают другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, при чем родственники более близкой  степени родства устраняют от наследования родственников более далекой степени родства, близость степени родства устанавливается на основании рождении от общего предка. Каждое рождение называется степенью.

Наследниками пятой очереди являются сводные братья и сестры, отчим и мачеха, если они совместно проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет.1

Нетрудоспособные иждивенцы  наследодателя являются наследниками  шестой очереди.1 Они подразделяются на две категории. Первая категория, независимо от степени родства, приобретает право на наследства при условии, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Вторая категория – при наличии родственных отношений, предусмотренных ст. 1063 – 1065 ГК РК, наследниками признаются лица, находившиеся на иждивении наследодателя не менее одного года, независимо от того, проживали они совместно или нет.

Здесь необходимо остановится на понятиях, «нетрудоспособность» и, иждивенство. Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие возраста  58 лет, мужчины – 63 года (то есть достигшие пенсионного возраста не менее чем за год до открытия наследства) а также лица не достигшие 18, а учащиеся в возрасте 18 лет и старше – до окончания учебы в учебных заведениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет. Пенсионеры по возрасту могут быть признаны наследниками по данному основанию, если они достигли пенсионного возраста не менее чем за год. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с пенсионным законодательством пенсионный возраст изменяется. Если они достигли такого возраста за период менее, чем за один год,  и период когда они имеют право на иждивение, также составляет менее срока, необходимого для признания наследства наследниками по указанному основанию такие лица не могут быть признаны. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит «инвалидов I, II и III групп. При этом не имеет значения назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидом пенсия или нет». 2     Имеет значение лишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что достижения возраста, дающего права на получение пенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться «нетрудоспособным» не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.  

Теперь предстоит разобраться с понятием «иждивение». Состоявшими на иждивении следует считать лиц, которые, будучи не трудоспособным, находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником  средств к существованию. Следовательно не регулярная, эпизодическая незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получившего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод – иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя средства к существованию.

Итак, гражданин признается иждивением наследодателя и приобретая право на наследство при одновременном наличии двух обстоятельств: 1) иждивенец должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства; 2) получаемое им содержания от наследодателя должно быть единственным либо основанным и постоянным источником средств существованию и представляться не менее одного года до открытия наследства.

Указанные наследники призываются с наследниками той очереди, в отношении которых открыто наследство.

 Для призвания нетрудоспособных  иждивенцев к наследованию необходимо, что бы они находились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Нетрудоспособные иждивенцы разделены на две группы. К первой отнесены нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону. Ко второй группе отнесены нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону.1   

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы, в свою очередь делятся на тех, которых наследодатель обязан был по закону содержать, и тех которых по закону не обязан был содержать.  В первом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.  Во втором случае нетрудоспособный иждивенец не может унаследовать более одной четверти наследства, но может унаследовать и менее четверти. При этом условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев первой группы не зависят  от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Что же касается нетрудоспособных иждивенцев второй группы, которые не относятся ни к одной из очередей наследников по закону, то помимо того, что они должны находится на иждивении наследодателя не менее одного года до открытия наследства, они должны не менее года проживать совместно с ним. При наличии других наследников они во всяком случае не могут наследовать более четверти наследства, но могут унаследовать и менее четверти. При этом в этой группе нетрудоспособных   иждивенцев не выделены те,  кого наследодатель  обязан не обязан  был содержать. К числу нетрудоспособных иждивенцев, которых наследодатель обязан был содержать, но которые не входят не в одну из очередей наследников по закону, могут быть отнесены бывший супруг наследодателя, его фактические воспитатели, отчим и мачеха.         

Говоря об особенностях  призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, необходимо ответить на два вопроса: должны ли они быть нетрудоспособными не менее года до открытия наследства или достаточно, что бы они стали таковыми к моменту открытия наследства. По видимому, достаточно, что бы они были нетрудоспособными на момент открытия наследства. Второй вопрос: как быть, если к наследованию призывается не один, а два и более нетрудоспособных иждивенцев, причем они могут претендовать не более чем на четверть наследства? Должна ли это четверть разверстываться между ними или на четверть может претендовать  каждый и них?

Допустим, что к наследованию  призываются два наследника первой очереди – жена и сын наследодателя и нетрудоспособные брат и сестра наследодателя, которые находились на его иждивении, хотя он и не обязан был их содержать. Получит ли каждый из наследников по одной четвертой части наследства или жена и сын получат 3/8, а брат и сестра по 1/8. Поскольку в законе говорится, что не более одной четвертой части наследства наследуют нетрудоспособные иждивенцы правильным, по видимому, будет второй ответ на этот вопрос.

Не углубляясь в дальнейший анализ ст. 1068 ГК РК, можно сделать неутешительный вывод о том, что в ней закреплена усложненная правовая модель, которая вызовет о том, что в ней закреплена  усложненная  правовая модель, которая вызовет в практике ее применения ничем неоправданные трудности. Простой гражданин едва ил сможет усвоить ее без квалифицированной  юридической помощи, которая зачастую окажется дороже причитающейся нетрудоспособному иждивенцу части наследства.

Следует рекомендовать разработчикам унифицировать условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, сделать их доступными для восприятия теми, на кого Кодекс рассчитан. 

При наличии завещания, в котором все имущество наследодателя завещается наследникам по завещанию, указанные лица в отличие от обязательных наследников к наследованию не призываются.

К числу наследников по закону относятся   также наследники, призываемые к наследованию по праву предоставления. Призывание указанных наследников к наследованию происходит лишь при наличие ценного ряда предусмотренных в законе специальных условии и характеризуется значительным своеобразием.

Прежде всего, наследование по праву представления  может иметь место лишь тогда, когда наследник, который был бы призван к наследованию, если бы он был жив, умирает раньше наследодателя. При таких обстоятельствах к наследованию  по закону после смерти наследодателя призываются лица, которые заступают место наследника, умершего раньше, чем наследодатель. Доля умершего наследника делится поровну между потомками, находившимися с представляемым наследником по закону в одинаковой степени родства.

Далее по действующему ныне гражданскому законодательству, круг лиц призываемых  к наследованию по праву представления, крайне не ограничен. Так, при наследовании  прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степеней родства, а при наследовании по боковой линии право представления получают соответственно племянники (племянницы) наследодателя, представляя его родных братьев (сестер), либо двоюродные братья и сестры наследодателя, представляя его родных дядю и тетю.1

Поясняем эти положения на примерах. Наследниками по закону первой очереди у наследодателя являлись дочь и сын. Сын умер раньше наследодателя. У сына остались двое детей. Наследодатель умер, не оставив завещания. К наследованию призываются дочь и двое внуков наследодателя – детей умершего сына. Дочь получит ½, а внуки по ¼ части наследства.

Допустим, что наследодатель все наследство завещал дочери. В этом случае внуки ничего не получат, хотя  они и были несовершеннолетними.

В методических целях здесь же отметим, что наследование по праву представления необходимо под назначенного наследника, так и от наследственной трансмиссии. Подназначенный наследник умрет до открытия наследства либо после открытия наследства от него откажется. В этих двух случаях от падание  основного наследника к наследованию призывается под назначенных наследник. При наследственной трансмиссии (наследование  право наследования) после открытия наследства наследник, призванный к наследованию умрет, не успев его принять, к наследованию доли такого наследника в наследстве призываются его наследники.

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной поскольку необходимые наследники, кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее унаследовать.

Статьей 1069 ГК РК устанавливается круг наследников имеющих права на обязательную долю. Они наследуют и в тех случаях, когда наследование открывается в пользу наследников по завещанию. К таким наследникам отнесены несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители. Они наследуют не зависимо от завещания, не менее половины доли, которая причиталось бы каждому их них при наследовании по закону (обязательная доля). В обязательную долю зачитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по завещанию и (или) по закону, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Таким образом, теперь наследодатель имеет право распорядиться ½  частью своего имущества.

Обязательная доля гарантируется не всем наследникам. Законодательствам установлено право на обязательную долю лишь для наследников первой очереди при наличии некоторых условий. Дети наследодателя могут воспользоваться  правом на обязательную долю, если они являются несовершеннолетними (не достигшим 18 летнего возраста), даже если  они трудоспособный либо совершеннолетние дети наследодателя, если по медицинским показаниям будут признаны нетрудоспособными либо достигнут возраста, который дает право на получение пенсии со старости.

В нотариальной и судебной  практике имеют место случаи, когда наследники нарушают закон, пытаясь получить наследство любым путем. Другие наследники и участвующие стороны должны знать, что тогда возникает необходимость применения к наследникам, обладающим правом на обязательную долю, обоих правил об устранении от наследования не достойных наследников (ст. 1045 ГК РК). Из смысла данной статьи вытекает, что такие лица не имеют права на наследование ни по закону, ни по завещанию. Следовательно, не имеют права на обязательную долю.

Например, в одном из таких случаев дочь не помогала умирающей матери ни материально, ни делом и участием, а наблюдала со стороны, что эту помощь осуществляют другие родственники, в данном случае дети сына. После смерти матери, она подает на обязательную долю поскольку они является пенсионером. Необходимо учесть тот факт, что она еще работает, то есть могла помогать матери, но она этого не сделала. Мать, в свою очередь, завещала наследство своим внукам (детям сына) и в завещании лишила свою дочь наследства. Такая дочь не имеет право и на обязательную долю.

Конечно, в случае спора суд должен проверить, насколько основательными являются обвинения, имевшие результатом лишения наследственной доли, но будет также учитываться и тот факт, что наследодатель обдуманно совершил это действие.

Итак, ГК РК по сравнению ГК Каз. ССР предусматривает новый порядок призвания к наследству при наследовании по закону. При этом сохранении очередности призвания к наследству когда наследники каждой следующей очереди наследуют только при отсутствии наследников предшествующей очереди, увеличивается число очередей наследников и вводится новый правовой институт степень родства, который ранее не использовался при нормативном регулировании вопросов призывания к наследованию по закону.

Такое расширение круга наследников по закону же быть объяснено заботой законодателя  о принятии наследства любыми (в том числе находившимися в отдельное родстве) наследниками умершего, не оставившего завещания,  и сокращение случаев признания наследства выморочным по основаниям отсутствия наследников.  В месте с тем,   как указывают Ю.К. Толстой1, не всегда имеется возможность достоверно установить столь дальнее родство (до шестой степени родства) наследников и наследодателя, что может увеличить число споров по поводу принятия наследства, его раздела и вызвать непосредственно затруднения в оформлении наследственных прав в течение установленного законом шестимесячного срока, принимая во внимание необходимость обращения в различные органы для получения необходимых сведений и бюрократическую волокиту. По этому при нормативном закреплении рассматриваемого правового нововведения  представляется целесообразным  предусмотреть в ГК РК правовой механизм  реализации прав наследования «дальними» родственниками: какими документами подтверждаются степени родства наследников и наследодателя, допускается ли приостановление срока оформления наследственных прав до получения соответствующих сведений при принятии наследником или иным лицам всех необходимых мер для скорейшего получения  от компетентных органов требуемой информации  и т.п. Если действующий порядок будет сохранен, то заинтересованным лицом (наследникам) придется обращаться в суд для усвоения фактов родства, при невозможности иным путем (например, истребованием документов из органов регистрации актов гражданского состояния) получить достаточное доказательства, а также для признания уважительными причин пропуска срока для принятия наследства. При существующем положении дел в судопроизводстве это не только усложнит процесс наследования, но также станет дополнительным препятствием для реализации наследственных прав физических лиц, тогда как законодательное определение вышеуказанных вопросов позволило бы нотариусом самостоятельно решать юридические вопросы без необходимости обращения в суд.

Таким образом, в РК наследование осуществляется по завещанию и (или) по закону. Наследование представляет собой универсальное правопреемство, так как в случае смерти лица к наследникам переходят не какие – либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Другими словами, по наследству нельзя получить только одно имущество и отказаться от ответственности  по долгам наследодателя. Принимая наследственную массу (актив), наследник одновременно отвечает и за долги наследодателя (пассив)  в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Данное положение и другие моменты боле детально отражены в следующем параграфе.     

  1. Ответственность наследника по долгам наследодателя

Наследственное имущество – это не только право  на конкретные вещи, это целый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.

Так после смерти гражданина может остаться не только квартира или машина, но и долги, которые наследник должен будет возместить кредиторам. Однако наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. При определении действительной стоимости наследственного имущества необходимо исходить из розничных цен на соответствующие вещи с учетом их износа, а при отсутствии розничных цен стоимость определяется по экспертной оценке. Стоимость жилых  домов и квартир определяется исходя из инвентаризационной оценки, а если инвентаризация  в местности не проведена – исходя их страховой оценки. Стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода должна быть включена в общую стоимость наследственного имущества того из наследников, который получил эти предметы.

Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства. При наличии нескольких наследников наступает долевая ответственность Поскольку государство может быть наследником как по закону, так и по завещанию, на него распространяется общее правило об ответственности наследников по долгам наследодателя. Наследник, получивший наследственное имущество в результате наследственной трансмиссии, не отвечает по долгам наследника, от которого к нему пришло право на принятие наследства.  Не отвечает по долгам отказополучатели.  Они сами по отношению к наследникам являются кредиторами.

Ответственность наследника по долгам:

во  — первых, необходимо выделить долги наследодателя, имевшиеся на день открытия наследства. К ним относятся, в частности, обязанности наследодателя, вытекающее из договоров займа, купли – продажи, жилищного или имущественного найма, из обстоятельства по возмещению причиненного вреда;

во – вторых, расходы возникшие в связи со смертью наследодателя. Сюда следует включить расходы, связанные с затратами на похороны наследодателя, на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя, расходы по охране наследственного имущества, по управлению им.

Согласно ст. 1081 ГК РК кредиторы вправе предъявить свои требования, вытекающие из обязательств наследодателя не только к наследникам должника, но и к исполнителю завещания (доверительному управляющему наследством). В последнем случае суд  приостанавливает рассмотрение дело до принятия наследства наследниками или перехода его как выморочного в коммунальную собственность  по месту открытия наследства. Однако в указанной статье не содержатся указаний о сроках предъявления претензий кредиторами наследодателя к наследникам.

Как было отмечено выше, кредитор в праве предъявить претензии по неисполненным обязательствам не только к наследникам должника или исполнителю его завещания, но и к нотариусу, который обязан принять меры к удовлетворению  заявленного требования. В этом случае нотариус обязан принять заявление кредитора и зарегистрировать его в книге учета наследственных дел. Заявление кредитора о принятии мер к охране наследственного имущества регистрируется нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Если до даты  обращения кредитора к нотариусу им не было заведено наследственное дело на умершего, оно заводится по заявлению кредитора. Однако нотариус, которым принято указанное  заявление кредитора, не вправе самостоятельно выдовать распоряжения  об удовлетворении претензии за счет наследственного имущества, а обязан лишь в необходимых случаях принять меры к охране наследственного имущества, сообщить наследникам о потупившем заявлении кредитора и предложить им добровольно погасить долг, когда нотариусу известно, что у наследодателя есть наследники и их место жительства, или работы удалось установить

При отказе наследников добровольно удовлетворить претензии кредитора и предъявить имущество к описи, нотариус составляет акт об этом и разъясняет кредитору порядок обращения в суд общей юрисдикции с иском к этим наследникам. Акт составляется в двух экземплярах: один подшивается в наследственное дело, другой – передается кредитору. Если у умершего должника отсутствует имущество, подлежащее описи, нотариус должен составить акт об отсутствии имущества и сообщить об этом кредитору.

В тех случаях, когда от нотариуса поступило заявление о предъявлении претензии, а наследников нет и имущество в порядке наследования будет передано государству, нотариус принимает меры к охране наследственного имущества, сообщает кредитору о наличии имущества и разъяснить ему порядок предъявления претензии к соответствующему финансовому органу.

К требованиям кредиторов наследодателя применяются правила  ст. 181 ГК РК, а именно, замена наследодателя в обязательстве его наследниками не влечет изменения ни срока исковой давности, ни порядка его исчисления. Сразу возникает вопрос, с какого  момента начинается течение срока исковой давности, предусмотренного ст. 1081, какова его продолжительность, наконец каковы последствия пропуска срока. Словом, ст. 1081 ГК РК порождает гораздо больше вопросов, чем ответов на них, а потому требует дополнение или исключения ее из ГК РК.  В то же время должен быть продуман  механизм выявления кредиторов наследодателя и уведомления их об открывшемся наследстве. Это и в интересах кредиторов, что бы они знали, кто заступает место наследодателя в обязательствах и к кому соответствующее требование может быть предъявлено, и в интересах наследников, что бы иметь хотя бы приблизительное представление о том, как соотносится в наследственной массе   актив и пассив, наконец, и в интересах всех других лиц, в том числе нотариусов, исполнителей завещания  и т.д., которые принимают меры по охране наследства и управлению им, совершают иные действия, необходимые для охраны и осуществления наследственных прав. Пока же этот механизм  не отражен в ГК РК, ни в законодательстве о нотариате, ни в процессуальном законодательстве. Таким образом, основная группа обязанностей, переходящих к наследникам – денежные долги наследодателя. Прав без обязанностей не бывает, и одной из обязанностей наследника в случае принятия ему наследства  является оплата долгов наследодателя. Однако наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.        

 

ГЛАВА III. Особенности приобретения наследства.

В момент открытия наследства возникают наследственное правоотношение. Его юридическое содержание составляет права наследника, призванного   к  наследованию по закону или по завещанию, принять наследство или отказаться от него, и противостоящая этому праву обязанность всех и каждого возрождается от совершения каких – либо действий, препятствующих наследнику в осуществлении указанного права. Помимо этого, на лиц, уполномоченных на то законом или наследодателем, возлагается обязанность оказывать наследнику содействие в осуществлении его прав. Это могут быть должностные лица по месту жительства, работы, обучения, прохождение воинской службы, должностные лица органов социальной защиты, нотариусы, исполнители завещания и т.д.

ГК РК предусматриваются новые правила о принятии наследства. В соответствии со ст. 1072 ГК РК наследник приобретает право на причитающейся  ему наследства или его часть со временем открытия наследства если он не откажется впоследствии от наследства1,  не будет лишен право наследовать2  и не утратит право наследовать в последствие признания недействительным завещательного распоряжения о назначении его наследником.[3]  Таким образом в отличие от норм, предусмотренных в НК Каз. ССР, в соответствии с которыми наследство принималось либо путем фактического вступления в наследственную массу в пределах сроков, установленных для принятия наследства, если в установленные сроки наследник не откажется от наследства, ГК установил презумпцию принятия наследства, если в установленные сроки наследник не откажется от наследства или не будут установлены иные обстоятельства, являющиеся основными для отказа в признании наследственных прав (признании недостойными наследниками и т.д.). Следовательно, наследнику нет необходимости подавать заявления о принятии наследства.

Если наследник не хочет принять наследство, он должен совершить акт отказа от наследства. Отказ от наследства должен быть совершен в течении шести месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о своем призвании к наследованию. При наличии уважительных причин этот срок должен быть продлен судом, но не более чем на два месяца. Отказ совершается путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства. При отказе от наследства допускается представительство, если такие  полномочия были представлены по доверенности.1    В соответствии с законом РК от 17.12.1998г. «О браке и семье» отказ от наследства, причитающегося несовершеннолетнему наследнику, может быть совершен его законными представителями при наличии согласия опеки и попечительства. Поскольку ст. 22 ГК РК следует, что несовершеннолетний от 14 до 18 лет  может сам совершить отказ от наследства при наличии согласия законных представителей. При этом законные представители такого несовершеннолетнего могут дать свое согласие на отказ несовершеннолетним от причитающего наследства только при условии, если на это есть согласия органа опеки и попечительства.2

Отказ от наследства не может быть впоследствии отменен или взят обратно. Наследник утрачивает право отказаться от наследства по истечении предоставленного ему для этого срока. Он утрачивает это право также и до истечения указанного срока, если фактически вступил во владение наследственным имуществом либо распорядился им, либо обратился за получением доказательств, удостоверяющих его права на это имущество.

Наследник может отказаться от наследства в пользу любых наследников по закону или по завещанию того же наследодателя. Сказанное, однако, не означает, что в данном случае имеет место принятия наследства под условием. Наследник от наследства отказывается, ни принимает его, но сопровождает оговоркой, в пользу кого он отказывается от наследства. Если лицо, в пользу которого произошел отказ от наследства, в свою очередь, от наследства откажется, то первоначально отказавшейся от наследства наследник не может взять свой отказ обратно – он уже вышел из игры. В этом случае судьба наследства (наследственной доли), от принятия которого произошел отказ, решается по общим правилам наследственного права. В частности, могут быть применены нормы о приращении наследственных долей, переходе наследства как выморочного к государству.   

  При определении круга наследников по закону, в пользу которых будет совершен отказ, возникает вопрос о допустимости отказа в пользу лиц, наследующих по праву представления, если живы наследники которых они представляют. В литературе не однократно высказывались мнение, что отказ в пользу таких лиц не допускается. Такие наследники также же входят в круг потенциальных наследников по закону. Не следует ограничивать волю наследника, пожелавшего отказаться от наследства, только кругом определенных наследников. Частью 5 ст. 1074 ГК РК предусмотрено, что при отказе от наследства наследник в праве указать, что он отказывается от него в пользу других  лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди. К наследникам по закону шести очередей, предусмотренных ГК, например, отнесены родственники наследодателя до шестой степени родства. В соответствии с усложненным, отказ может быть совершен в их пользу и других лиц, являющихся наследниками по праву представления. Таким, образом, отказ от наследства возможен в пользу любого наследника, кроме недостойного и лишенного права наследования путем указания на это в тексте завещания. Такой отказ может быть обжалован другими наследниками в суде.

Частью 8 ст. 1074 ГК РК установлено общее правило, соответствии с которым за исключением случаев, предусмотренных в указаний статье, отказ части наследства, отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается. Отказ от части наследства допускается в случаях, предусмотренных частями 6 – 7 рассматриваемой статьи. В частности, если одно и тоже лицо является и наследником по завещанию  и наследником по закону, оно может отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований или по обоим основанием. Наследник в праве также отказаться от наследства, причитающегося ему по праву приращения, независимо от наследования остальной части наследства. Приращение доли наследника происходит только в случаях, предусмотренных нормами наследственного права ГК. Поскольку допускается отказ от доли, причитающейся наследнику по праву приращения, без отказа от другой части – наследства, необходимо рассмотреть такие случаи.

В  соответствии со ст. 1079 ГК РК часть наследства, от которого отказался наследник, поступает к наследникам по закону, призванным к наследованию, и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям. Указанное правило не применяется в тех случаях, когда все имущество наследодателя завещано наследникам по завещанию.  Отказ от наследства в таких случаях поступает к остальным наследникам по завещанию. Однако, если наследником по завещанию является одно лицо и оно отказалось от наследства, должно наступать наследование по закону.

Итак, отказ от наследства является односторонней сделкой, поэтому он не может быть отменен или отозван наследником, но как сделка может быть признан недействительным по основаниям, предусмотренным главой 4 ГК РК. Отказ может быть совершен только дееспособным лицом. Ограниченно дееспособные лица могут оказаться от наследства с согласия попечителей, за недееспособных граждан вправе отказаться от наследства, не вправе впоследствии претендовать на его получение, отказ от наследства бесповоротен.

Часть 2 ст. 1074 ГК РК зафиксировала лишь один способ отказа от наследства – подачу наследникам заявления об отказе от наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства. Предоставляется, однако, что отказ от наследства имеет место и тогда, когда наследник ни прямо ни косвенно в течении установленного законом срока не выразил своего намерения принять наследство.

Отказ от наследства, какими бы способам он ни совершен, влечет прекращение права на принятие наследства без трансформации его в какое – либо иное право.

В тех случаях когда доля в наследстве отпавшего наследника поступает к долям других наследников то же наследодателя, говорят о приращении наследственных долей1. Согласно закону приращение наследственной доли имеет место в двух случаях: во – первых, если наследодатель в завещании лишает наследника права наследования и, во – вторых, если наследник, признанный к наследованию, отказывается от наследства.

Приращение наследственных долей может иметь место и тогда, когда наследник отстраняется от наследования как недостойный.  В то же время приращение наследственных долей не происходит, когда отпавшему наследнику под назначен другой наследник, — в  этом случае доля отпавшего наследника переходит к подназначенному наследнику, а также тогда, когда наследник отказался от наследства  в пользу определенного лица, и в случаях когда при наследовании по закону отказ или отпадение наследника влечет призвания к наследования наследников    следующей очереди.

При применении указанных положений ГК возникает вопрос о том, является ли смерть наследника, умершего после открытия наследства и не имеющего наследников, основанием для приращения долей оставшихся наследников.  Указанная часть наследства не входит в состав наследственного имущества данного наследодателя, а должна уже признаваться наследственным имуществом наследника, умершего после принятия наследства не успев принять его. Изложенное означает, что при отсутствии у него наследников оно переходит к государству на основании ст. 1083 ГК РК. Однако считаю, что для данного случая необходимо было сделать исключение и указанное имущество включить в наследственную массу наследодателя, что повлечет за собой приращение долей оставшихся наследников.

Согласно ч. 1 ст. 1079 ГК РК приращение наследственных долей производится пропорционально размеру наследственных долей оставшихся наследников. В этом случае законодатель руководствуется  не принципом социалистической справедливости («Всем поровну»), а принципом «имущественной справедливости»: завещатель намеренно распределил наследство в определенных долях, по этому, уважая свободу завещания и имущественные интересы наследников, законодатель установил приращение в пропорциональных долях. 

Наследственная масса как объект универсального правопреемства, независимо от того, сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс, какие бы права и обязанности не входили в его состав. В тех случаях, когда к наследованию призывается один наследник, вопрос о разделе наследства не возникает, поскольку нет лиц, между которыми его можно и нужно делить.

При разделе наследства следует учитывать, что наследственные доли наследников по закону является равными, кроме случаев, предусмотренных в законе; предметы обычной домашней обстановки переходят к наследникам прожившими совместно с наследодателем не менее года, не зависимо от очередности призвания   их к наследованию и сверх наследственной доли; при определении судьбы тех или иных предметов, входящих в состав наследства, следует учитывать не только их стоимость, но и целевое назначение, относится ли они к делимым неделимым и т.д. Так, производя раздел жилого дома  (квартиры) между наследниками, суд может обязать остальных наследников выплатить денежную компенсацию за причитающуюся долю, если доля выделяющегося наследника на доле является незначительной и не может быть реально выделена, а этот наследник в этом доме не проживает и обеспечен другой жилой площадью. С получением денежной компенсации утрачивается права собственности на долю дома.

В случае отказа наследников в получении денежной компенсации при равенстве их долей, суд отказывает в разделе жилого дома (квартиры), оставляя его в общей собственности наследников. 1  

Раздел наследства производится по соглашению наследников в соответствии с причитающимися им долям, а при не достижении соглашения – в судебном порядке. При этом применяются нормы регулирующие общую долевую собственность. В наследственную массу может быть включено только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законном основании. Поэтому суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные наследодателем строения.   Суд не в праве выделять наследнику его долю в наследственном имуществе в деньгах, если возможен выдел доли в натуре и другие наследники против выплаты денежной компенсации возражают.

В тех случаях, когда разделить наследство в точном соответствии с долями невозможно, между наследниками по взаимному соглашению, а при его не достижении – по решению суда производятся взаиморасчеты.

При разделе наследства следует оградить интересы зачатого, но еще не родившегося наследника. Раздел наследственного имущества производится только с выделом наследственной доли, которая может ему причитаться. Если же зачатый наследник не родится, то причитавшаяся ему доля распределяется между другими наследниками по правилам о приращении наследственных долей.

Правила ст. 1076 применяются к разделу наследства между наследниками по завещанию в случаях, когда все наследство или часть его завещаны наследником в долях без указания конкретного имущества.

Поскольку  законодательство о наследовании установила презумпцию принятия наследства, для оформление наследственных прав не требуется доказательств принятия их (ст. 1072 ГК), все призываемые наследники считаются принявшими наследство, независимо от того, известно их местопребывание таких наследников, на остальных наследников, исполнителя завещания и нотариуса возлагается обязанность принять разумные меры установлению их местонахождения и призванию их к наследованию. В течении шести месяцев с момента когда, лицо узнало или должно было узнать о своем призвании к наследованию,   отсутствующий наследник может отказаться  от наследства. Если такого отказа не поступало, наследники должны известить его о намерении произвести раздел наследства. Если в течении трех месяцев с момента извещения отсутствующий наследник  не уведомит остальных наследников о своем желании участвовать в соглашении о разделе наследства. остальные наследники в праве произвести раздел по соглашению между собой, выделив долю, причитающуюся отсутствующему  наследнику. Если в течении одного года со дня открытия наследства местонахождения отсутствующего наследника не установлена и нет сведении о его отказе от наследства, остальные наследники вправе произвести раздел по соглашению между собой, выделив долю, причитающуюся отсутствующему наследнику. До момента фактического принятия наследства отсутствующим наследником возникает проблема охраны и содержания причитающейся ему доли наследственного имущества. ГК РК не содержит ответа на вопрос, в течение какого времени должно осуществляться охрана такого имущества.

В очень многих случаях для осуществления наследственных прав принятия наследства  недостаточно, необходимо так же и оформление указанных прав. Оформление  наследственных прав призвано не только к тому, что бы укрепить положение наследника, обеспечить ему возможность в пределах, установленных законом, быть продолжением юридической личности самого наследодателя. Оно преследует так же фискальные и коммерческие цели (взимание пошлин и налогов, возмещение расходов, выплата вознаграждения доверительному управляющему и т.д.).

Наконец, оформление наследственных прав необходимо в интересах кредиторов и должников наследодателя, которым важно знать, к кому перешло  наследство, к кому следует обращаться как для осуществления прав, так и для исполнения обязанностей.

Итак, во многих случаях право устанавливающего документа, подтверждающего приобретение наследником права на наследство, обойтись невозможно. Таким документом является свидетельство о праве на наследство.

 

  1. Свидетельство о праве на наследство.

Для возникновения права наследования свидетельство не требуется. Свидетельство подтверждает возникшее в результате осуществления права наследования, права на наследство, что и отражено в его названии. Выдача свидетельств, круг органов, на которые она возложена порядок и последствие выдачи свидетельств определены в ст. 1073 ГК РК, Законе РК «О нотариате», Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами РК», других законах и подзаконных нормативных актах, а также в постановлениях Пленума Верховного суда РК.

В силу п. 1 ст. 1073 ГК РК наследники, призванные к наследованию, могут, просить нотариальную контору по месту открытия наследства выдать свидетельство о праве на наследство. Сразу же обратим внимание на то, что обращение в нотариальную контору  за выдачей свидетельства о праве на наследство – это право, но не обязанность наследника, хотя в иных случаях без получения такого свидетельства наследник не сможет осуществить возникшее у него наследственные права.    

Свидетельство о праве на наследство является для всех организаций, должностных лиц и граждан законным основанием считать наследниками умершего только лиц, поименованных  в свидетельстве, и только на то имущество, которое указано в свидетельстве. Поэтому нотариусу после совершения данного нотариального действия следует предложить наследникам засвидетельствовать верность копий со свидетельства о праве на наследство, предъявляемого в соответствующие органы для перерегистрации имущества, и разъяснить порядок перерегистрации.

За свидетельством о праве на наследство, как правило, наследники обращаются, когда это свидетельство необходимо в качестве право устанавливающего документа, так как на имущество, не подлежащее регистрации, нотариальное оформление права наследования не обязательно: для осуществления всех правомочий собственника, включая право распоряжения, достаточно физической передачи этого имущества наследнику. Иначе обстоит дело с имуществом, подлежащим регистрации. Некоторые виды имущества, как движимого, так и недвижимого требуют социальной регистрации. Изменения собственника, следовательно, осуществления им прав владения, пользования и распоряжения этим имуществом невозможно без перерегистрации права собственности, поэтому необходимо нотариальное оформление права наследования указанного имущества – выдача свидетельства о праве на наследство.

При обращении наследника в нотариальную контору нотариус обязан провести с ним беседу, разъяснить его права и обязанности, выяснить необходимые сведения.

Выдаче свидетельства  о праве на наследство по закону или по завещанию предшествует проверка нотариусом факта смерти наследодателя и времени открытия наследства. Свидетельство выдается нотариальной конторой по месту открытия наследства. При этом необходимо учитывать некоторые особенности определения места открытия наследства. Так, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то его наследники могут получить свидетельство  о праве на наследство в нотариальной конторе по месту открытия наследства после первоначального наследодателя. Иного, решается вопрос о месте открытия наследства, когда наследник принявший наследство, умер не оформить своих наследственных прав. В случае, когда он единственный наследник, то свидетельство о праве на наследник на наследство будет выдаваться нотариальной конторой по его последнему месту жительства, поскольку принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени его открытия. Если имеется несколько наследников, то нотариальная контора, выдав свидетельство о праве на наследство тем наследникам, которые находятся  в живых, пересылает копии необходимых документов той нотариальной конторе, которая будет выдавать  свидетельство после смерти прожившего в другом населенном пункте наследник, наследника, который принял наследство, но не оформил своих наследственных прав. Это нотариальная контора будет вызывать свидетельство как на долю имущества в имуществе наследодателя умершего наследника, так и на остальное имущество этого наследника. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону (см. приложение №2) нотариус в соответствии с ч. 1 ст. 71 Закона РК «О нотариате» обязан путем истребования соответствующих доказательств проверить также наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц,  подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если один  или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство только с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства.1

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследства по завещанию (см. приложение №3), руководствуясь   ч. 1 ст. 72 Закона РК «О нотариате», путем истребования соответствующих доказательств проверяет не только факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества, но и выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю.2    Если в завещании указаны родственные или супружеские отношения завещателя с наследником, а доказывающие эти отношения документы отсутствуют, нотариус в праве выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания степени родства или брака.1 И наоборот, если в завещании не указаны такие отношения, нотариус по желанию наследников и при предъявлении необходимых документов вправе указать эти отношения в свидетельстве. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр или дубликат завещания, представленный наследником остается в наследственном деле. По желанию наследника к свидетельству о праве на наследство по завещанию может быть в установленном порядке подшита нотариально засвидетельствованная копия завещания или дубликата.

В соответствии со ст. 1073 ГК РК свидетельство выдается наследникам по истечении указанных 6 месяцев. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельства о праве на наследство может быть выдано и до истечения 6 – тимесячного срока со дня открытия наследства, если нотариус обладает достоверными данными о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет. В каждом конкретном случае выдачи свидетельства о праве на наследства ранее установленных сроков нотариус самостоятельно определяет круг документов, подтверждающих  отсутствие других наследников. Однако, свидетельство о праве на наследство государству выдается исключительно не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Выдача свидетельства о праве на наследства производится только тогда, когда право на наследства является бесспорным. Наследник, пропустивший  срок для принятия наследства, может быть включен в свидетельство о праве на наследство лишь с согласия всех других наследников. Такое согласие должно быть заявлено этими наследниками в письменной форме до выдачи свидетельства. 

Если в число наследников входят несовершеннолетние или недееспособные наследники нотариус, руководствуясь ч. 4 ст. 70 Закона РК «О нотариате», обязан сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство органам опеки и попечительства по месту жительства наследника для охраны его имущества, о чем на свидетельстве делается соответствующая надпись. Когда наследники наследуют по праву представления, в порядке наследственной трансмиссии и в других случаях, в свидетельстве должен быть отражен переход имущества от данного лица к другому.

Если в дальнейшем будет выявлено другое имущество, не включенное в первоначально выданное свидетельство, наследник в праве получить дополнительное свидетельство о праве на наследство на выявленное имущество.

Свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам вместе либо каждому в отдельности, в зависимости от их желания.

При переходе наследственного имущество к государству  свидетельство о праве на наследство (см. приложение №4) выдается в том же порядке, что и другим наследникам.  

В случая указания при наследовании завещании состава имущества, передаваемого каждому наследнику, свидетельство о наследстве выдается каждому из них на причитающуюся часть наследства. При наследовании по закону и при наследовании по завещанию, если состав наследства, причитающейся каждому наследнику, в завещании не определен и раздел имущества между наследниками не был произведен, имущество оформляется на наследников на праве общей долевой собственности. В связи с этим при необходимости раздела наследованного имущества он должен быть произведен до выдачи свидетельства о праве на наследство. Если до оформления наследственных прав имущество не было разделено и наследники получили  свидетельство о праве  на наследство на общую долевую собственность, после оформления таких документов раздел может быть произведен по правилам раздела общей долевой собственности. В указанных случаях не требуется новых свидетельств о праве на наследство. Право устанавливающими  документами должны признаваться свидетельство о праве на наследство на общую долевую собственность и соглашение о разделе или решение суда.

При выдаче свидетельства о праве на наследство, если имущество или права на имущество подлежат регистрации (ценные бумаги, автотранспортные средства), нотариус выдает свидетельство при наличии документов, подтверждающих права на имущество.

При выдаче свидетельства о праве на наследство государству во всех случаях истребуется акт оценки как движимого так и недвижимого имущества.

На основании заявления о принятии наследства, об отказе от наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство заводится наследственное дело и присваивается порядковый номер. Все последующие заявления от других наследников и кредиторов также регистрируются в Книге учета наследственных дел. На всех заявлениях указывается время их поступления с сохранением номера наследственного дела, присвоенного первому поступившему заявлению.

В наследственном деле находятся представленные наследниками документы, необходимые для выдачи свидетельства.

 Нотариус не только выдает свидетельство о праве на наследство, но и принимает меру к охране наследственного имущества, направленные на обеспечение его сохранности. Какие меры обязан принимать нотариус для обеспечения сохранности наследственного имущества, в каком порядке производится нотариусом опись наследственного имущества и ряд других вопросов отражены  в следующем параграфе.

 

  1. Охрана наследственного имущества.

 Между днем смерти наследодателя и днем выявления круга наследников проходит некоторое время. В связи с этим, для обеспечения сохранности наследственного имущества, устранения возможности его повреждения, гибели и расхищения возникает необходимость в принятии мер его охраны, которые гарантируют защиту имущественных  интересов наследников – физических и юридических лиц, иных организаций государства, — отказополучателей, а также кредиторов наследодателя. Поэтому принятия нотариусами мер к охране наследственного имущества является одним из важных нотариальных действий, совершение которого должно быть произведено в точном соответствии с законодательством РК.

Нотариус по месту открытия наследства, по сообщению граждан, юридических лиц, либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.1 Сообщения указанных лиц об оставшимся после смерти гражданина имуществе или их заявления о принятии мер к охране наследственного имущества могут быть сделаны как письменные, так и устно (например по телефону или при личном обращении). Поступающие в нотариальную контору сообщения сразу же должны быть зарегистрированы нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно не принято до истечения срока дня принятия наследства, установленного законодательством2.Охрана наследственного имущества может продолжаться  после истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если в нотариальный орган поступает заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками и если до истечения установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства осталось менее трех месяцев. В этом случае охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми указанными лицами, а если оно ими не принято, до истечения трех месяцев со дня поступления от кого – либо из этих лиц заявления о согласии принять наследство, если оставшаяся часть шестимесячного срока для принятия наследства окажется менее трех месяцев.

При совершении действии по охране наследственного имущества нотариус проводит ряд мероприятий, обеспечивающих полную охрану этого имущества, в частности:

нотариус должен  установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождения;

если нотариусу стало известно, что у умершего имеются наследники, местонахождение которых удалось установить, он должен известить  их об открывшимся наследстве и о предстоящей описи наследственного имущество;

в подтверждении факта смерти наследодателя нотариус истребует от должностных лиц медицинских или иных учреждении свидетельство о смерти, свидетельствует с него копию (учиняя на копии удостоверительную надпись «с подлинным верно»), которая оставляется в делах нотариальной конторы;

если свидетельство о смерти сразу истребовать не представляется возможным, меры к охране могут быть приняты при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя;

нотариус должен уточнить, были ли приняты предварительные меры к охране оставшегося имущества, если были, то кем, были ли опечатано помещение с имуществом умершего, где находится ключи от этого помещения;

о предстоящей описи нотариус уведомляет представителей органов внутренних дел и других заинтересованных организаций и лиц (помимо  известных ему наследников умершего как уже было отличено выше);

если есть основания предполагать, что имущество  в порядке наследования будет передано государству, нотариус сообщает о предстоящей  описи соответствующему финансовому органу по месту открытия наследства;

если заявление о принятие мер к охране наследственного имущества поступило от наследника, совместно не проживавшего с наследодателем, нотариус должен разъяснить ему, что предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, прожившими совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, не зависимо от их очередей и наследственной доли; а также предупредить обратившего наследника  о том, что нотариус в праве описать имущество только при условии, если совместно проживавшие с наследодателем наследники добровольно предъявляет имущество к описи.

В случае нахождения имущество наследодателя или его части не в месте открытия наследства нотариус или должностное лицо местного исполнительного органа, совершающее нотариальное действие по месту открытия наследства, посылает нотариусу лицу, исполняющему консульские функции от имени РК, или должностному лицу соответствующего местного исполнительного органа, совершающему нотариальные действия по месту нахождения наследственного имущества, поручение о принятии мер к его охране. Поручение должно содержать реквизиты, предусмотренные ст. 160 Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами РК». Нотариус или должностное лицо местного исполнительного органа, совершающее нотариальные действия, приняв меры по охране наследственного имущества, сообщает об этом нотариусу по месту открытия наследства.

Одним из основных действий, осуществляемых нотариусом в целях охраны наследственного имущества, как уже отмечалось, является производство его описи. Опись производится нотариусом незамедлительно после проведения неотложных мер по организации работы по принятию мер к охране имущества умершего с выездом на место нахождения имущества для составления акта описи при участии заинтересованных лиц: наследников, отказополучателя, исполнителя завещания, кредиторов наследодателя и других лиц, выразивших желание участвовать в описи.  В обязательном порядке при производстве описи должны присутствовать приглашаемые нотариусам не менее двух понятых, которыми могут быть любые незаинтересованные лица.

Главное при составлении акта описи наследственного имущества заключается в тщательной и подробной характеристике (вес, метраж, цвет, фабрична – заводская марка, год выпуска и т.д.)  в отдельности каждой вещи (предмета), составляющей наследственную массу. Нотариус обязан включить в акт описи  все имущество, находящееся в квартире (комнате или в другом помещении) умершего. Заявление соседей и других лицо принадлежности им отдельных вещей  (предметов) заносятся в акт описи, и нотариус должен разъяснить заинтересованным лицам порядок обращения в суд общей юрисдикции в соответствии с положением ГПК РК с иском об исключении принадлежавшего им имущества из акта описи. В акт описи слдеует заносить иные замечания и заявления лиц, присутствующих при описи, например, об отсутствии каких – либо вещей, которые до последнего момента были и которых во время описи не оказалось.

На каждой странице акта должен быть подведен общий итог описанных вещей (предметов) и прописью указана их стоимость, а по окончании производства описи на последней странице акта указывается общее количество вещей (предметов), составляющих наследственное имущество, и их общая стоимость (прописью).          

Акт описи составляется нотариусом не мене чем в  трех экземплярах: один экземпляр подшивается в наследственное дело, второй под расписку выдается хранителю или другому лицу принявшему имущество на хранение, третий – вкладывается в наследственное дело и выдается наследникам вместе со свидетельством о праве на наследство. Акт описи должен быть подписан нотариусом, понятыми лицами, участвовавшими  в производстве  описи наследственного имущества.

В случае, когда производство описи имущества прерывается или продолжается несколько дней, нотариус должен каждый раз, после объявления о перерыве в совершении рассматриваемого нотариального действия, опечатывать помещение, а в акте описи делать отметку о причинах, дате и времени прекращения описи и дате, времени возобновления, состояний пломб и печатей при последующем вскрытии помещения.

После окончания производства описи нотариус должен проверить, есть ли в нотариальной конторе наследственное дело, и при его отсутствии нотариус обязан зарегистрировать заявление, по которому были приняты меры к охране наследственного имущества, в алфавитной книге учета наследственных дел и завести соответствующее наследственное дело. Кроме того, нотариус должен ему наследникам, которые имеют возможность принять имущество на хранение.

Если в составе наследственной массы имеется имущество, требующее управления,  а также в случае предъявления иска кредиторам наследодателя до принятия наследства наследниками, нотариус назначает хранителя наследственного имущества, о чем производится соответствующая запись в акте описи имущества с указанием фамилии, имени, отчества и место жительства хранителя или наименования юридического лица, если хранителем является его представитель. Акт описи подписывает хранитель.1       В местности где нет нотариальной конторы, в указанных случаях соответствующий орган исполнительной власти назначает наследственное имуществом опекуна.  Они предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или скрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки. О сделанном предупреждении от хранителя отбирается подписка, которая может быть изложена на акте описи наследственного имущества2.

В случае, если часть имущества наследуется по завещанию, исполнитель завещания, назначенный наследодателем, осуществляет охрану всего наследства и управление им, включая и ту часть наследства, которая переходит в порядке наследования по закону. Он осуществляет функции по охране наследства, если наследники по закону не потребуют назначения доверительного управляющего наследством для исполнения указанных функций применительно к части наследства, переходящей в порядке наследования по закону.

Итак, наряду с этим законодательство допускает по усмотрению нотариуса передача имущества на хранение и другим лицам, не являющимся наследниками, причем их круг не ограничен.

Хранитель, опекун, доверительный управляющий и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они не являются наследниками, вправе получить от наследников вознаграждение  за хранение наследственного имущества. Размер вознаграждения определяется нотариусом по соглашению с указанными лицами, но не может превышать предельного размера, установленного законодательством РК в сумме не более 1,5 % от стоимости описанного имущества. Соглашение о выплате вознаграждения составляется в письменной форме в виде договора между нотариусом и лицами, принявшими имущества на хранение, или в виде заявления этих лиц с указанием сумм вознаграждения и разрешительной резолюцией  нотариусом. Указанным лицам возмещаются необходимые расходы по хранению и управлению наследственным имуществом, за вычетом фактически полученной от его использования выгоды. Охрана наследственного имущества и управление им оплачиваются по рассмотрению нотариуса за счет наследственного имущества.

Казахстанское законодательство  устанавливает ряд ограничений на передачу наследственного имущества на хранение наследникам или другим лицом. Далее будут приведены некоторые категории вещей, которые могут входить в состав описанного наследства для которых определен особый порядок хранения.        

Наличные денежные средства обнаруженные  во время производства описи, нотариус должен по отдельному акту сдать на хранение не позднее следующего дня после описи в банк или иную кредитную организацию для размещения их в депозитном счете нотариуса на период до выдачи им свидетельстве о праве на наследство наследникам или государству. Аналогичным образом осуществляется хранение обнаруженных при производстве описи и принадлежавших наследодателю ценных бумаг.

В случае, когда во время описи будут обнаруженные в иностранной валюте платежные документы, изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, а также драгоценные камни, жемчуг нотариус должен изъять их, составить отдельную опись, упаковать в конверт или мягкую тару, опечатать и не позднее следующего дня сдать на хранение в Национальный банк РК. Прежде чем сдать описанные ценности на хранение в банк, нотариус должен зарегистрировать их в книге учета ценностей, которая ведется им. Опись ценностей составляется в пяти экземплярах: три экземпляра из них передаются вместе с ценностями в соответствующий банк, четвертый – подшивается в наследственное дело, пятый экземпляр вместе с квитанцией банка о принятии ценностей на хранение вкладывается в наследственное дело.   Пятый экземпляр описи сданных на хранение ценностей и квитанция банка нотариусом выдаются наследникам вместе со свидетельством о праве на наследство.

Оружие и взрывчатые вещества, оказавшиеся  в составе имущества умершего, сдаются органам внутренних дел по особой описи. Охотничье гладкоствольное оружие, на владение которым у наследодателя имелось соответствующее разрешение, нотариус вправе передать на хранение наследнику (одному из наследников).

Ордена, медали РК, нагрудные знаки к почетным званием РК умерших награжденных граждан и награжденных посмертно, а также документы об их награждении оставляются или передаются семьям награжденных для хранения как память. С согласия наследников умершего или посмертно награжденного его награды и документы о наградах могут быть переданы для экспонирования и хранения музеям.. Если умершего награжденного нет наследников, его награды и документы передаются в соответствующие государственные органы согласно законодательству РК о государственных наградах.

Ценные рукописи, литературные труды, письма, имеющие историческое или научное значение, включается в отдельные описи и сдаются на хранение наследникам, хранителю или соответствующим организациям. В необходимых случаях (при отсутствии наследников), нотариус в день совершения описи опечатывает  хранилища с документами сроком до одного месяца, для решения вопросов о передаче указанных  документов на хранение.

Во время производства описи имущества нотариусом могут быть обнаружены вещи, не представляющие  в связи с их износом никакой ценности. Такие вещи нотариус с согласия наследников или финансового органа вправе не включать в акт описи, а по отдельному акту передать для уничтожения или на заготовительную базу унитилизации сырья.     

Домашний скот передается на хранения наследникам или другим лицам. Если же наследников нет и не удалось назначить хранителя, нотариус передает домашней скот заготовительным организациям или сельскохозяйственным предприятиям.

Если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники или другие лица, проживающие с наследодателем, возражают против описи, отказываются возмещать расходы, связанные с производством описи, не представляют имущества к описи либо имущество вывезено и т.п.), нотариус составляет акт и уведомляет об этом заинтересованных лиц, а в необходимых случаях  — финансовый орган или прокурора.

За выдачу свидетельств о праве на наследство и за принятия мер к охране наследственного имущества в соответствии с Законом РК «О государственной пошлине» взимается пошлина.

 

  1. Государственная пошлина

Порядок взимания государственной пошлины определяется Законом РК от 31 декабря 1996 г. «О государственной пошлине» (с изменениями внесенными в соответствии с Законом РК от 10.12. 1998г.). Подробные положения по применению ставок государственной пошлины содержатся в Инструкции №44 «О порядке исчисления и уплаты государственной пошлины» от 4 марта 1997г.

Государственная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый за совершения юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченным  на то государственными органами или должностными лицами.

За совершение нотариальных действии, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов государственная пошлина взимается в следующих размерах:

  • за удостоверение завещаний:

сложных (с подсчетом долей и правам пользования конкретными частями дома, квартиры) – 10 процентов;

простых 50 процентов;

  • за выдачу супругам свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом во время брака – 100 процентов
  • за принятие мер к охране наследственного имущества – 100 процентов

За свидетельства  о праве на наследство, выдаваемые на основании решений судебных органов о недействительности прежних свидетельств, пошлина взыскивается на   общих основаниях. При этом сумма пошлины, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату или по заявлению плательщика зачету в счет  суммы, причитающейся за выдачу нового свидетельства, если не истек годичный срок со дня зачисления гос. пошлины в бюджет.

При записи повторных свидетельств в реестре нотариальной конторы в соответствующей графе указывается, когда в какой сумме была взыскана пошлина и где имеется запись о взыскании. При этом к основным документам, остающимся в делах нотариальной конторы, должны быть приложены решения суда о признании недействительными соответствующих свидетельств.

За совершение нотариальных действий, составления проектов документов, выдачу копий документов и выполнение технической работы, когда для них законодательством РК предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, занимающейся частной практикой, взимает плату по тарифам, соответствующим размерам государственной пошлины. В других случаях тариф определяется соглашением между физическими и юридическими лицами, обратившимся    к нотариусу, и нотариусом.

Для исчисления размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство транспортных средств их стоимость определяется судебно — экспертными учреждениями органов юстиции или организациями, связанными с техническим обслуживанием и продажей транспортных средств. Оценочные документы приобщаются к документам, остающимся в нотариальной конторе.

Стоимость жилого дома, квартиры, дачи, гаража и иных строений, помещений, сооружений определяется органами технической инвентаризации, а в местностях, где инвентаризация указанными органами не проведена, — органами местного самоуправления или страховыми организациями.

Нормативная цена земли определяется органами исполнительной власти. Комитеты по земельным ресурсом и землеустройству выдают заинтересованным гражданам и юридическим лицам документ о нормативной цене конкретного земельного участка.

В тех случаях, когда иностранная валюта является предметом наследования, размер государственной пошлины подлежит пересчету в тенге по курсу котируемому Национальным банком РК и действовавшему на день уплаты государственной пошлины.

За выдачу свидетельств о праве на наследство пошлина взимается со стоимости всего имущества, переходящего в порядке наследования, на день открытия наследства.

За выдачу свидетельств о праве на наследство ценных бумаг государственная пошлина взимается с указанной стоимости ценных бумаг, но не ниже номинальной.

Если по заявлению наследников свидетельство о праве на наследство выдается на часть наследственного имущества, пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется с общей стоимости имущества, а к уплате предъявляется разница между исчисленной суммой и суммой, уплаченной за выдачу первого свидетельства.

За выдачу свидетельств о праве на наследство имущества, приобретенного  при совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается  со стоимости той части имущества, которая фактическая переходит по наследству.

От уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий освобождаются:

а) физические лица – за удостоверение их завещаний, договоров дарения имущества в пользу государства;

б) налоговые и финансовые органы – за выдачу им свидетельств (дубликатов) о праве государства на наследство, а также за все документы, необходимые для получения этих свидетельств.

в) физические лица – за выдачу им свидетельств о праве на наследство: имущества лиц погибших при защите РК, в связи с выполнением иных государственных или общественных обязанностей либо в связи с выполнением долга гражданина РК по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка; жилого дома или пая в жилищно – строительном кооперативе, если наследник проживал с наследодателем не менее трех лет на день смерти наследодателя и продолжает проживать в этом доме после его смерти; страховых сумм  по договором личного и имущественного страхования, облигаций государственных  займов, сумм оплаты труда авторских прав; имущество реабилитированных граждан;

г) участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, инвалиды I и II групп – по всем нотариальным действиям: от уплаты государственной пошлины освобождаются инвалиды I и II групп всех категорий. Лица приравненные к участникам Великой Отечественной войны, установлены Указом Президента РК, имеющим силу закона, от 28 апреля 1995 года №2247 «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц приравненных к ним»;

д) Национальный банк РК и его подразделения – при обращении за совершением нотариальных действий по вопросам, входящим в их компетенцию;

е) многодетные матери, удостоенные звания «Мать — героиня» и награжденные подвесками «Алтын ана» и «Кулие ана», —  по всем нотариальным действиям;

ж) физические лица, страдающе хронической душевной болезнью, над которыми учреждена опека в установленном законодательством порядке, — за получение свидетельств о наследовании ими имущества.

Доверенности и завещания, удостоверяемые   командованием войнских частей, предприятиями, учреждениями и организациями, в порядке, предусмотренном законодательством о государственном нотариате, оплате пошлиной не подлежит.

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства,  а также наследники, признанные недееспособными, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества.

Таким образом, оформление наследственных прав преследует и чисто фискальные цели, т.е. служат пополнению государственной казны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Все вышесказанное подтверждает актуальность рассмотренной темы. Проведенный в настоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институт наследования, а также смежные правоотношения изучение литературы, обобщение судебной практики позволяет сделать ряд  выводов, которые сводятся к следующему.

Законодательство о наследовании представляет собой систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

Оно носит комплексный характер. В этом законодательстве наиболее высок удельный вес норм гражданского права. Наряду с ними не менее значимы и нормы брачно – семейного, жилищного, земельного, финансового, процессуального   и ряда других отраслей законодательства и права.

Основными законодательными актами в области наследования являются Конституция РК 1995 г., Основы гражданского законодательства СССР, введенные в действие на территории РК с 31.01.1993 г., Гражданский Кодекс РК.

Нормы наследственного права содержатся и в законодательных актах, определяющих статус хозяйственных обществ и товариществ (Законы «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной ответственностью» и др.), в законах об интеллектуальной собственности (Закон об авторском праве и смежных правах, «О патентном законе »), в законодательстве о нотариате, в инструкциях о порядке удостоверения завещаний.

Нормативные правовые акты, в которых на уровне закона или подзаконных актов закреплены положения, относящиеся к наследованию, имеются в различных отраслях законодательства: в налоговом, земельном, транспортном, о страховании и других.

Такой объем нормативных документов и разбросанность норм по многочисленным правовым актам различного уровня создает ряд трудностей для понятия и применения обычными гражданами. Поэтому здесь хорошо было бы собрать все нормы, касающиеся наследственного права, воедино, что бы наследники, по мере необходимости, могли обращаться к одному нормативному акту, а не нескольким.

Такая попытка сделана в Особенной части ГК РК в разделе о наследованном праве. Именно поэтому раздел IV  Особенной части ГК РК получился очень объемным по сравнению с ГК Каз. ССР.

Преимуществ ГК РК очень много. И в первую очередь это – четкие определения важнейших понятий наследственного права, данные в тексте. Если ранее, определяя для себя какое – либо понятие,  необходимо было обращаться к справочной литературе и научным трудом, то теперь эта задача облагается тем, что все эти понятия прописаны в самом тексте закона.

При ознакомлении со структурой раздела сразу же бросается в глаза, что основания призвания к наследованию, в отличие от ГК Каз. ССР, поменялись местами: вслед за общими положениями на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором – завещании по закону. Этому нововведению едва ли следует придавать принципиальное значение.  Важно последовательно придержаться того положения, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Следует обратить внимание, что ГК РК предусмотрело 6 очередей наследников по закону в отличие от ГК Каз. ССР по которому предусматривалось 3 очереди. 

Расширение круга наследников по закону почти до бесконечности (вплоть до 6 степени родства) едва ли оправдано. Лица, находящиеся в отдельном родстве, могут давным — давно  друг о друге, не поддерживать между собой никаких контактов в течение жизни нескольких поколений и вспомнить о дальнем родстве лишь в связи с открывшимся после его смерти наследством. Нельзя сбрасывать со счетов и то, установить столь дальнее родство зачастую крайне трудно, а то и невозможно. А это может привести к сутяжничеству, судебным спорам, которым не видно конца, огрублению и ожесточению нравов людей, втянутых в эти споры, каждый их которых стремится заполучить свою часть наследства.

Позиция разработчиков проекта в этом вопросе по – видимому, продиктована не столько заботой о дальних родственниках наследодателя, сколько желанием свести к минимуму случаи перехода наследственного имущества к государству (в коммунальную собственность по месту открытия наследства)  как выморочного.

При этом учитывая ранее изложенные замечания, еще раз  хотелось бы отметить необходимость приведения в соответствие норм раздела  IV «Наследственное право» Особенной части ГК РК в целях устранения  неточностей, противоречии, установления единства правовых принципов, заложенных в основу регулирования гражданско – правовых отношений, и корректного использования нормативно закрепленных  понятий, в частности:

более  конкретно сформировать положения об основаниях наследования в части оснований наследования по закону, когда завещание определяет судьбу не всего наследства (ч. 2 ст. 1039): наследуется по закону только часть имущества наследодателя, оставшаяся незавещанной;

исключить противоречие между определением имущества данного в ст. 115 ГК РК, и определением наследственного имущества (наследства), содержащегося в ст. 1040 и включающего в   объем имущества обязанности;

конкретизировать новые для современного наследственного права положения о секретных завещаниях;

и иные нормы ГК РК, неточности или недостатки которых отмечены в настоящей работе.

Таким образом, институт наследования решает определенные задачи: во – первых, стимулирует развитие частной собственности; во – вторых, способствует  переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в – третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет возможность обеспечить  в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам; в – четвертых, предусматривает возможность передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.

В целом ГК РК  имеет прогрессивное значение  для осуществления  реформы казахстанского права  и, в частности, для реформирования наследственного права.

Хотелось бы в конце пожелать что бы наш институт наследования развивался также быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:

Нормативно – правовые акты:

Конституция  РК  1995 г.

Гражданский Кодекс РК от 27.12.1994 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.04.2002 г.)

Закон РК «О нотариате» от 14.07.1997г.

Закон РК «О государственной пошлине» от. 31.12.1996г.

Закон РК «О браке и семье» от 17.12.1998 г.

Закон РК «О жилищных отношениях» от 16.04.1997 г.

Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 г.

Закон РК «О патентном законе» от  16.07.1999 г.

Закон РК «О пенсионном обеспечение в РК»  от 20.07.1997 г.

Закон РК «Об акционерных обществах» от  10.07.1998 г.

Указ Президента РК, имеющий силу закона от 25.12.1995г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Постановление Пленума Верховного суда от 18.12.1992 г. № 7 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»

Постановление Пленума Верховного суда от 22.12.2000 г.  «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»

 

 

Специальная литература:

Барщевский М.Ю. Наследственное право М: Белые альвы, 1996 г.

 Власов Ю.Н., Наследственное право РФ. Учебно – методическое пособие. —   М.: Проспект, 1998 г. 

Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию.

— М: Юрайт, 1999 г.

Жамбылова Р., Жанабилова А.,  Кабденова М. О нотариате. Сборник нормативно правовых актов. – А: Жеті жарғы, 1999 г.

Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданский Кодекс РК (Особенная часть). Комментарий. – А:  Жеті жарғы, 2000 г.

Сергеева А.П., Калинин В.В. Гражданское право. Учебник ч. 3

– М: Проспект 1998г.

 

Периодическая  печать:

Ахметова Г. Законодательство об обязательной доле в наследстве || Мир закона. 4|2002г.

Егеева Б. Завещание. || Мир закона. 1|2001г.

Шарифбаева Х. Наследственное право. || Мир закона. 4,5,6|2001г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения:  

Приложение №1

Форма завещания на все имущество

 

 

ЗАВЕЩАНИЕ

«__________»___________________дня___________________________________________месяца_____________________________года.

         Я, нижеподписавшийся,___________________________________________________

                                                       (фамилия, имя, отчество завещателя)

_____________________________________________________________________________

         (адрес последнего постоянного места жительства)

 

настоящим завещанием на случай моей смерти делаю следующее распоряжение:

         Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, где бы таковое не находилось и в чем бы оно не заключалось, я завещаю__________________

_____________________________________________________________________________

                    (указать фамилии, имена и отчества лиц в пользу которых завещается имущество)

 

Содержание статьи 1069 ГК РК (Особенная часть) мне разъяснено.

Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, один из которых направляется на хранение нотариусу ______________________________________

_____________________________________________________________________________

(ф.и.о нотариуса с указанием его адреса или наименования нотариальной который )

а другой выдается завещателю.

 

                                                                  Подпись завещателя __________________

 

 

 

Приложение № 2

Свидетельство о праве на

наследство по закону, выдаваемое

всем наследникам

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

 

Город (поселок, село, область)  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                       (число, месяц, год словами)

Я, ________________нотариус ___________________________________________________

          (Ф.И.О.)                   

_____________________________________________________________________________

   (наименование государственной нотариальной конторы или номер и дата лицензии частного нотариуса)

 

удостоверяю, что на основании статьи ________ГК РК наследниками имущества _____________________________________________________________________________                              (фамилия, имя, отчество наследодателя)

 

умершего «________»_____________года, являются в равных долях каждый: ___________

_____________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, место жительство наследников, их родственные отношения с наследодателем)

 

Наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство состоит из:___________________________________________________________________________

                   (указывается имущество, на которое выдается свидетельство)

 

Зарегистрировано в реестре за № __________________________

Взыскано государственной пошлины

Или сумма, оплаченная частному нотариусу ___________________

                                                         №____________________

                                                           (номер наследственного дела)

 

Печать                                                       Нотариус______________________

                                                                                     (подпись)

Приложение № 3
Свидетельство о праве
 на наследство по завещанию   

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Город (поселок, село, область)  __________________________________________________

                                                         (место выдачи свидетельства)

_____________________________________________________________________________

                            (число, месяц, год словами)

Я, ________________________________________________________нотариус ___________

          (Ф.И.О.)                   

_____________________________________________________________________________

                       (наименование госнотконторы или номер и дата лицензии частного нотариуса)

удостоверяю, что на основании завещания, удостоверенного _________________________ _____________________________________________________________________________________________

                        (наименование нотариального органа, удостоверившее завещание)

«________»_________________г. и зарегистрированного в реестре за № ________________

наследниками указанного в завещании имущества гр.________________________________

____________________________________________________________________________                                                                                                      (ф.и.о. завещателя)

умершего «________»_____________года, являются ________________________________

_____________________________________________________________________________

                                     (фамилии, имена, отчества, место жительства наследников)

Наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство состоит из:___________________________________________________________________________

                   (указывается имущество, на которое выдается свидетельство)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зарегистрировано в реестре за № __________________________

Взыскано государственной пошлины

Или сумма, оплаченная частному нотариусу ___________________

                                                         №____________________

                                                           (номер наследственного дела)

Печать                                                       Нотариус______________________

                                                                                     (подпись)

 

 

Приложение № 4

Свидетельство о праве государства

на наследство

 

 

СВИДЕТЕЛСЬВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

Город (поселок, село, область)  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                            (число, месяц, год словами)

Я, ____________________________________________________________нотариус ______

          (Ф.И.О.)                   

   (наименование государственной нотариальной конторы или номер и дата лицензии частного нотариуса)

удостоверяю, что имущество гр. _________________________________________________

умершего______________________200_____года на основании статьи ГК РК по праву наследования переходит к государству в лице финансового органа ____________________

         Наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается имущество, на которое выдается свидетельство)

 

 

Зарегистрировано в реестре за № __________________________

От уплаты  государственной пошлины освобождено    

Или сумма, оплаченная частному нотариусу ___________________

 

                                                         №____________________

                                                           (номер наследственного дела)

 

 

 

Печать                                                       Нотариус______________________

                                                                                     (подпись)

 

 

 

 

1 ст. 1043 ГК РК

[1] Гражданское право. В 2 чт. /отв. ряд. С.А. Суханов, М., 1993 Т.1 с.222/

[2] Гражданское право. Часть 3 /Под ряд. А.А. Сергеева, Ю.К. Толстого, М. 1998 ст. 515/

1 ч. 1 ст. 1046 ГК РК

1 Барщевский М.Ю. Наследственное право М. 1996 г. с.66

1 ст. 17 ГК РК

1 ч.2 ст. 1052 ГК РК

1 ст. 1048 ГК РК

2 ст. 1057 ГК РК

1 Усыновленными являются дети, чье усыновление оформлено в соответствии в правилами семейного законодательства 

1 Гражданский Кодекс РК ст. 1065

1 там же ст. 1066

2 Постановление №18 ВС РК от. 22.12.2000

1 Если нетрудоспособные иждивенцы входят в круг  наследников по закону первой очереди, то отпадают основания для призвания их к наследованию как не трудоспособных иждивенцев. Они призываются как наследники по закону первой очереди, а не вместе сними. Основания для призвания их к наследованию как нетрудоспособных иждивенцев появляются лишь тогда, когда они относятся ко второй очереди или к одной из последующих очередей и в то же время есть наследники по закону предыдущей очереди, в месте с которыми, но не обязательно наравне с ними, нетрудоспособные иждивенцы и призываются к наследованию (например, нетрудоспособный иждивенец относится к наследникам по закону второй очереди, но имеются также наследники первой очереди). Этим и объясняется, почему к нетрудоспособным иждивенцам первой группы относятся  лишь наследники второй и последующих очередей. Что же касается нетрудоспособных иждивенцев второй группы, то поскольку они вообще не относятся ни к одной из очередей наследников по закону, указывается но то, что не входят и в круг наследников по закону первой очереди. 

1 Ч. 2 ст. 1067 ГК РК

1 Гражданское право: Учебник – М Проспект, 1998г. т. 3 с. 574

1 ст. 1074 ГК РК

2 там же ст. 1045

[3] там же ст. 1056

1 там же ст. 1074

2 ч. 2 ст. 114 Закона РК «О браке и семье»

1 ст. 1079 ГК РК

1 Постановление Пленума Верховного суда п. 25

1 ч. 2 ст. 71 Закона РК «О нотариате»

2  там же ч. 2 ст. 72

1 п. 210 Инструкции № 539 от 28.07.1998

1 ст. 63 Закона РК «О нотариате»

2 п. 1 ст. 67 Закона РК «О нотариате»

1 ч.2 ст. 65 Закона РК «О нотариате»

2 там же ч. 3 ст. 65